Številka: Up-1289/18-25
Datum: 16. 3. 2023
ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi
Boštjana Koprivnikarja, Mirna, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Petek &
Novak, d. o. o., Ljubljana, na seji 16. marca 2023
odločilo:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 se zavrne.
Obrazložitev
A.
1. Ustavna pritožba je vložena po sodbi Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji z dne 24. 1. 2017, s katero je ESČP ugodilo
pritožbi in ugotovilo, da slovenska sodišča niso zagotovila spoštovanja načela
zakonitosti v kazenskem pravu iz 7. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), saj naj bi večkrat obsojenemu pritožniku
enotno zaporno kazen izrekla v nasprotju z zahtevo, da mora biti kazen
predpisana z zakonom (nulla poena sine lege), niti niso zagotovila
spoštovanja načela povratne veljave milejšega kazenskega zakona (lex mitior)
iz istega člena. Zaradi izvršitve dokončne sodbe ESČP je nato pritožnik na
podlagi četrtega in petega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZKP) vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in v njej zahteval spremembo
pravnomočno izrečene enotne kazni tridesetih let zapora v enotno kazen
dvajsetih let zapora, vendar je Vrhovno sodišče njegovo zahtevo z izpodbijano
sodbo št. I Ips 58203/2011 z dne 7. 6. 2018 zavrnilo.
2. Pritožnik to sodbo Vrhovnega sodišča izpodbija zaradi
kršitve 28. člena Ustave in 7. člena EKČP. Zatrjuje, da bi mu morala
biti zaradi pravnomočnih obsodb na kazni štirih let zapora, petih mesecev
zapora ter tridesetih let zapora na podlagi 2. točke drugega odstavka
53. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 – v
nadaljevanju KZ-1) v zvezi s 55. členom KZ-1 izrečena enotna kazen
dvajsetih let zapora. Takšna kazen naj bi morala biti pritožniku izrečena na
podlagi določb, po katerih sodišče pri izrekanju enotne kazni za kazniva
dejanja, ki jih je storil obsojenec, preden je začel prestajati kazen po
prejšnji obsodbi, obsojencu upošteva posamezne izrečene kazni kot določene,
nato pa enotno kazen izreče po pravilu, da mora biti enotna kazen večja od
vsake posamezne določene kazni, vendar ne sme doseči seštevka posameznih kazni
in ne preseči kazni dvajsetih let zapora. Vrhovno sodišče naj bi moralo
uporabiti navedene določbe KZ-1 kot nov, milejši kazenski zakon, namesto da je
potrdilo sodbe, s katerimi je bila pritožniku pravnomočno izrečena enotna kazen
tridesetih let zapora. Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je
pritožnik vložil po sodbi ESČP, naj bi imelo Vrhovno sodišče možnost izrečeno
pravnomočno enotno kazen tridesetih let zapora spremeniti v enotno kazen
dvajsetih let zapora, ker pa je zahtevo zavrnilo, naj bi enako kot prvič, ko je
odločalo o njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, prekršilo 28. člen
Ustave in 7. člen EKČP.
3. Pritožnik navaja, da je jezikovni pomen 2. točke
drugega odstavka 53. člena KZ-1 jasen in nedvoumen, in sicer da je zgornja
omejitev enotne kazni, ki bi mu jo bilo dovoljeno izreči, kazen dvajsetih let
zapora. Vrhovno sodišče naj bi se v sodbi oprlo samo na namensko razlago
navedene določbe, jezikovni razlagi pa naj bi dalo zgolj stranski pomen, kar
naj bi bilo v nasprotju s temeljno usmeritvijo, ki izhaja iz načela zakonitosti
v kazenskem pravu, da je dovoljena le tista razlaga, ki ostane znotraj možnega
jezikovnega pomena zakonskega besedila. Sodba naj bi zato učinkovala kot
sprememba zakona, ne več samo kot njegova razlaga, sodišče pa naj bi se v
nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu, z načelom delitve oblasti in
z načeli pravne države postavilo v položaj zakonodajalca. Tudi ESČP naj bi presodilo,
da bi moralo sodišče 2. točko drugega odstavka 53. člena KZ-1 razložiti
ozko, to je v korist obsojenca, in enotno kazen izreči skladno z najvišjo
enotno kaznijo, ki naj bi jo izrecno predpisal zakon, kar naj bi bila kazen
dvajsetih let zapora. Samo v tem primeru naj bi bila enotna kazen tudi v skladu
z načelom povratne veljave milejšega kazenskega zakona. S tem bi sodišče
ublažilo učinke nepredvidljivega KZ-1, ki naj bi za odmero enotne kazni določil
pravilo, katerega uporaba bi v obravnavanem primeru privedla do protislovnih
ugotovitev, ki so v tem, da pritožniku ne bi smeli izreči enotne kazni zapora,
ki bi bila višja od dvajsetih let zapora, morala pa bi preseči vsako posamezno
kazen, ki je vključevala tudi kazen zapora tridesetih let.
4. Tudi po stališču Vrhovnega sodišča naj bi bila srž
obravnavane zadeve razlaga 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1. Od
nje naj bi bila odvisna rešitev vprašanja, ali bi bilo treba uporabiti KZ-1 kot
nov, milejši kazenski zakon. Glede na to, da naj bi vsa sodišča izhajala s
stališča, da 53. člen KZ-1 ni vseboval jasnih in določnih pravil odmere
enotne kazni v primeru, kot je pritožnikov, naj bi moralo Vrhovno sodišče znova
oceniti, do izreka kakšne enotne kazni bi privedla uporaba KZ-1. Po presoji
Vrhovnega sodišča naj 53. člen KZ-1 ne bi urejal izrekanja enotne kazni v
pritožnikovem primeru, temveč naj bi vseboval prekrito pravno praznino.
Praznino naj bi bilo treba zapolnjevati z razlagalno metodo teleološke
redukcije, po kateri naj bi pravilu odmere enotne kazni iz 2. točke drugega
odstavka 53. člena KZ-1 dodali še izjemo od tega pravila. Tako odločanje
naj bi bilo nasprotno uporabi zakonske analogije, po kateri naj bi sodišče v
enakovrstnih primerih odločilo enako, saj naj bi pri uporabi teleološke redukcije
izhajalo iz obratne premise, da je treba neenako tudi vrednotiti neenako. Pri
zapolnjevanju prekrite pravne praznine z razlago po navedeni metodi naj bi bilo
sicer treba ravnati izjemno previdno, hkrati pa naj Vrhovno sodišče ne bi bilo
dolžno sprejeti razlage KZ-1, ki bi pripeljala do nesmiselnega ali na prvi
pogled celo absurdnega rezultata, kar naj bi bil izrek enotne kazni dvajsetih
let zapora.
5. V teoriji in sodobnih kazenskopravnih sistemih naj bi
obstajala tri osnovna pravila za izrekanje enotne kazni za kazniva dejanja. Po
pravilu o absorpciji naj bi hujša kazen obsegala tudi milejšo in naj bi se kot
enotna kazen izrekla le najhujša izmed kazni, določena za posamezna kazniva
dejanja. Po pravilu o asperaciji naj bi bilo treba izreči enotno kazen tako, da
je večja od vsake posamezne kazni, določene za posamezno kaznivo dejanje, pri
čemer enotna kazen ne sme doseči vsote vseh posameznih kazni, določenih za
posamezna kazniva dejanja, niti maksimuma uporabljene vrste kazni. Pravilo o
kumulaciji naj bi pomenilo kopičenje vseh izrečenih kazni in naj bi se kot
enotna kazen izrekel seštevek vseh posameznih kazni, določenih za posamezna
kazniva dejanja. Skupna lastnost navedenih pravil naj bi bila, da enotna kazen
nikoli ni milejša od najstrožje kazni, ki jo je sodišče določilo za posamezno
kaznivo dejanje, ampak je v zanj najboljšem primeru enaka najstrožji določeni
kazni. Glede na trend zaostrovanja kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji naj
zakonodajalec ob sprejetju KZ-1, s katerim je za posamezne primere uzakonil
celo možnost izreka dosmrtnega zapora, ne bi imel namena za pritožnikov primer
predpisati milejše kazni dvajsetih let zapora.
6. Ob upoštevanju vseh navedenih izhodišč je Vrhovno
sodišče presodilo, da bi sojenje, v katerem bi bila na koncu izrečena enotna
kazen nižja od najvišje posamezne kazni, ki jo mora sodišče pri izrekanju
enotne kazni upoštevati kot določeno, privedlo do nesmiselnega rezultata. Če bi
bil obsojenec ob izreku enotne kazni na boljšem zato, ker je namesto enega
storil več kaznivih dejanj, bi bil ta položaj po stališču Vrhovnega sodišča
najprej v nasprotju z namenom kazni kot sredstva družbenega reagiranja na
kazniva dejanja. Obenem naj bi bil tudi v nasprotju z načelom enakosti, ki
izhaja iz 14. in 22. člena Ustave in ki naj bi po eni strani služilo
kot napotilo zakonodajalcu, naj enaka življenjska razmerja ovrednoti enako in
različna različno, ter po drugi strani kot načelo, ki pri sojenju zavezuje
sodno vejo oblasti. Če bi se storilec, ki bi mu sodišče za kaznivo dejanje umora
izreklo najvišjo predpisano kazen tridesetih let zapora, le zato, ker bi poleg
umora storil še dodatni kaznivi dejanji, znašel v ugodnejšem položaju, naj bi
bilo kršeno načelo enakosti, saj bi bil zato kaznovan mileje kot storilec, ki
bi storil le kaznivo dejanje umora. Jasno naj bi bilo, da naj z vidika končne
kazni ne bi šlo za enaka položaja. Edina razlikovalna okoliščina, da je
storilec storil več kaznivih dejanj, naj bi zanj zahtevala kvečjemu izrek
strožje kazni, in nikakor ne milejše, nesprejemljivo pa naj bi bilo tudi
obratno, da bi bil obsojenec na slabšem, če ne bi poleg umora, za katerega mu
je bila izrečena kazen tridesetih let zapora, izvršil še ropa.
7. Po oceni Vrhovnega sodišča naj zapolnjevanje pravne
praznine z razlago, ki bi bila strogo v mejah možnega jezikovnega pomena
zakonskega besedila, ne bi bilo mogoče, saj naj bi privedlo do za pritožnika
najslabšega položaja, v katerem mu enotna kazen ne bi bila izrečena, ampak bi
moral zaporne kazni prestajati zaporedoma. Pri zapolnjevanju pravne praznine z
razlago naj bi se bilo treba izogniti absurdnemu rezultatu, v katerem bi bila
enotna kazen nižja od najvišje izrečene posamezne kazni, hkrati pa bi moral
biti njen rezultat za obsojenca pravičen. Skupni imenovalec obeh teženj naj bi
bil izrek enotne kazni po pravilu o absorpciji kot za pritožnika najugodnejšem
pravilu za odmero enotne kazni, katerega uporaba naj bi privedla do izreka
enotne kazni tridesetih let zapora. S tem naj se pritožnikov pravni položaj, v
katerem mu je bila že pravnomočno izrečena ena posamezna kazen tridesetih let
zapora, asperacija posameznih kazni pa bi privedla do odmere višje enotne
kazni, ne bi poslabšal. Vrhovno sodišče je po vsebini presodilo tudi, da KZ-1
ni nov, milejši kazenski zakon. Zato je vse očitke o kršitvah 28. člena
Ustave in 7. člena EKČP zavrnilo tako z vidika kršitve načela zakonitosti
v kazenskem pravu kakor tudi z vidika kršitve načela povratne veljave novega
kazenskega zakona.
8. Ustavno pritožbo je pritožnik vložil tudi zaradi
kršitev 8. člena, četrtega in petega odstavka 15. člena ter 25. in
31. člena Ustave. Zatrjuje, da naj bi obveznost iz prvega odstavka
46. člena EKČP, da bodo države pogodbenice spoštovale končno sodbo ESČP v
vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke, na podlagi 8. člena Ustave učinkovala
neposredno. Sodba v njegovi zadevi naj ne bi bila neposredno izvršljiva na
podlagi 113. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13, 17/15 in 104/20 – v
nadaljevanju ZS), po katerem sodbo izvrši pristojno sodišče neposredno samo, če
tako določa ratificirana mednarodna pogodba ali zakon, ki ureja sodni postopek,
ampak naj bi zakonodajalec za izvršitev sodbe ESČP predpisal posebne pogoje za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (četrti in peti odstavek
421. člena ZKP). Pritožnik naj bi zahtevo na navedeni podlagi vložil ter
zahteval odpravo v sodbi ESČP ugotovljene kršitve 7. člena EKČP, v zvezi s
katero naj bi navedeno sodišče ugotovilo, da bi mu morala biti ob uporabi 2.
točke drugega odstavka 53. člena KZ-1 izrečena enotna kazen dvajsetih let
zapora. Ker je Vrhovno sodišče zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo, naj bi
s tem prekršilo obveznost izvršitve sodbe ESČP.
9. Po EKČP naj Republika Slovenija ne bi imela samo
obveznosti spremeniti pomanjkljive zakonodaje, kar naj bi že storila, ampak naj
bi morala odpraviti kršitev 7. člena EKČP tudi v pritožnikovem konkretnem
primeru. Pri izvršitvi sodbe ESČP naj bi šlo za obveznost doseganja rezultata,
ki naj bi jo Vrhovno sodišče izpolnilo, če bi KZ-1 razlagalo enako kot ESČP, ki
naj bi presodilo, da bi sodišča spoštovanje načela zakonitosti v kazenskem
pravu zagotovila samo tako, da bi pritožniku enotno kazen izrekla skladno z
najvišjo dovoljeno enotno kaznijo, ki jo je izrecno določal zakon, to naj bi
bila enotna kazen dvajsetih let zapora. Pritožnik opozarja tudi na peti
odstavek 15. člena Ustave, po katerem naj nobene človekove pravice ali
temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
ne bi bilo dopustno omejevati z izgovorom, da je Ustava ne priznava ali da jo
priznava v manjši meri, in trdi, da se je dopustno neposredno sklicevati ne le
na kršitev v EKČP določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ampak
tudi na vso sodno prakso ESČP, vključno s sodbo, izrečeno v obravnavani zadevi,
s katero naj bi bila določena vsebina pravice, ki naj bi mu bila prekršena.
10. Pritožnik nadalje trdi, da je Vrhovno sodišče s tem,
ko je obrazložilo, da ugotovitev kršitve konvencijske pravice od njega zahteva,
da se s sodbo ESČP seznani in do nje opredeli, ne pomeni pa tudi zagotovila, da
bo obsojenec z zahtevo za varstvo zakonitosti uspel, zavzelo stališče, da sme v
primeru nestrinjanja z ESČP njegovo sodbo ignorirati ter ohraniti pritožnikov
položaj nespremenjen, s čimer naj bi razvrednotilo položaj ESČP v sistemu
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Stališče Vrhovnega sodišča,
da naj sodbe ESČP ne bi bile neposredno izvršljive, naj bi bilo zmotno, saj naj
bi kljub njihovi deklaratorni naravi prvi odstavek 46. člena EKČP izrecno
določal, da mora pogodbenica sodbo izvršiti. Obrazložitev Vrhovnega sodišča, da
naj dialog med njim in ESČP ne bi bil zaprt ter da sme Vrhovno sodišče odločiti
tudi drugače, kot izhaja iz sodbe ESČP, če zadevo razsvetli s še neupoštevanih
vidikov in navede dovolj tehtne razloge, naj bi nasprotovala obvezni naravi
izvršitve sodbe ESČP, ki naj bi izhajala iz 8. člena Ustave in
46. člena EKČP. Vrhovno sodišče naj bi z ignoriranjem sodbe spodkopavalo
avtoriteto ESČP in učinkovitost sistema varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin po EKČP, kar naj bi bilo v nasprotju z načelom vladavine prava iz
2. člena Ustave.
11. Vrhovno sodišče naj bi kršilo tudi prepoved
ponovnega sojenja o isti stvari iz 31. člena Ustave. Slovenske oblasti naj
bi imele možnost svoje razloge za stališče, da ni prišlo do kršitve
7. člena EKČP, navesti v postopku pred ESČP, kasneje pa ne več. Zaradi
prepovedi ponovnega sojenja naj Vrhovno sodišče sodbe o zahtevi za varstvo
zakonitosti, vložene na podlagi četrtega in petega odstavka 421. člena
ZKP, ne bi smelo opreti na novote. Poleg tega naj bi na vse pomisleke Vrhovnega
sodišča ESČP že odgovorilo v obrazložitvi sodbe. Sklicevanje Vrhovnega sodišča
na sodbo ESČP v zadevi Moreira Ferreira proti Portugalski(št. 2)z
dne 11. 7. 2017naj bi bilo brezpredmetno, saj naj iz 46. člena EKČP
ne bi izhajala pravica do novega sojenja, predvsem pa naj pritožnik niti ne bi
zahteval novega sojenja, ampak zgolj spremembo izrečene kazni. Kršena naj bi
bila tudi pritožnikova pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
Pri odločanju o pravnem sredstvu, ki naj bi ga zakonodajalec namenil tudi
izvršitvi sodbe ESČP, naj Vrhovno sodišče ne bi zagotovilo varstva človekovih
pravic v primeru, v katerem naj bi že iz sodbe ESČP izhajalo, da je prišlo do
očitne kršitve 7. člena EKČP. S tem naj bi bila pritožnikova pravica do
pravnega sredstva izvotljena, prišlo pa naj bi tudi do kršitve 15. člena
Ustave, ki pritožniku zagotavlja pravico do odprave posledic kršitve človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
12. Vrhovno sodišče je izhajalo iz načelnega stališča,
da so države pogodbenice na podlagi 46. člena EKČP zavezane k spoštovanju
sodbe ESČP v zadevi, v kateri nastopajo kot stranke, kar pa naj ne bi pomenilo,
da ima vsaka sodba, s katero ESČP ugotovi kršitev EKČP, za posledico spremembo
ali razveljavitev sodne odločbe nacionalnega sodišča oziroma da bo zahtevi za
varstvo zakonitosti, ki jo upravičenec vloži na podlagi četrtega in petega
odstavka 421. člena ZKP, samodejno ugodeno. Prvi pogoj za ugoditev zahtevi
naj bi bil, da bi bilo s spremembo ali razveljavitvijo sodne odločbe kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je ugotovilo ESČP, sploh mogoče
odpraviti, a tudi v tem primeru naj ugotovitev kršitve EKČP ne bi zapirala diskurza
med ESČP in Vrhovnim sodiščem, ki naj bi imelo možnost sprejeti drugačno
odločitev kot ESČP ter jo v primeru, da pretehta vse relevantne pravne
argumente, tudi tiste, na katere se sodišča dotlej niso oprla, tudi drugače
argumentirati, če pri tem zavzame jasno stališče do razlogov sodbe ESČP. Tega
naj Vrhovnemu sodišču ne bi bilo mogoče odreči, ker so njegove sodbe neposredno
izvršljive, za razliko od sodb ESČP, ki so deklaratorne narave. Člen 46
EKČP o zavezujoči naravi sodbe ESČP in pristojnostih Odbora ministrov Sveta
Evrope naj bi bil jamstvo za učinkovitost ESČP. To pa naj ne bi bila ovira, da
ne bi bila sodba ESČP v postopku implementacije, ko gre za odločanje o zahtevi
za varstvo zakonitosti, podvržena širšim premislekom o skladnosti z domačim pravnim
redom in s temeljnimi pravnimi načeli, predvsem če naj bi iz nje izhajalo, da
bi jo bilo treba izvršiti na način, ki bi privedel do nevzdržnega, nelogičnega
ali absurdnega rezultata. Po stališču Vrhovnega sodišča naj bi iz sodbe ESČP v
zadevi Moreira Ferreira proti Portugalski (št. 2) izhajalo
tudi, da ugoditev pravnemu sredstvu, ki ga je pritožnik vložil potem, ko je
ESČP v sodbi ugotovilo, da so mu bile kršene konvencijske pravice, in pri tem
celo nakazalo najustreznejši način odprave kršitve, ne more biti samodejna.
13. Po presoji Vrhovnega sodišča je ESČP ob tem, ko je
ugotovilo kršitev 7. člena EKČP, ocenilo, da 53. člen KZ-1 zaradi
njegove protislovnosti nasprotuje načelu zakonitosti v kazenskem pravu. Zakon
naj bi predvideval dva možna izida, po katerih bi sodišče obdolžencu izreklo
ali enotno kazen v višini, ki bi presegala vsako posamezno kazen, vendar ne bi
dosegla seštevka vseh kazni, ali pa bi mu izreklo enotno kazen dvajsetih let
zapora. Učinek zato nepredvidljivega zakona naj bi bilo mogoče ublažiti samo
tako, da bi sodišče zakonske določbe razložilo ozko, v korist obdolženca, in
izreklo enotno kazen dvajsetih let zapora. Navedeno stališče ESČP je po oceni
Vrhovnega sodišča utemeljeno z uporabo načela lex mitior, vendar pa
naj se ESČP do 53. člena KZ-1 pri tem ne bi opredelilo z vidika medčasovne
uporabe kazenskega zakona, ampak zgolj z vidika, katera razlaga navedenega
člena bi bila za obdolženca najugodnejša. Dejansko naj bi torej uporabilo
načelo in dubio mitius, po katerem naj bi bilo treba pravno pravilo
v dvomu razlagati v korist obdolženca, podobno kot se glede dejanskih vprašanj
uporablja pravilo in dubio pro reo. Vrhovno sodišče naj bi zato v
duhu spoštovanja sodbe ESČP med teoretičnimi pravili, po katerih se izrekajo
enotne kazni, pri zapolnjevanju pravne praznine izbralo tisto, ki je za
obdolženca najugodnejše, to je pravilo o absorpciji. Po navedenem pravilu naj
se pritožniku, ki mu je bila izrečena enotna kazen tridesetih let zapora, pri
čemer je sodišče upoštevalo tudi posamezno kazen v navedeni višini, pravni
položaj ne bi poslabšal, hkrati pa naj bi šlo za najmilejšo enotno kazen, ki jo
je mogoče izreči.
14. Ustavno sodišče je s sklepom senata
št. Up-1289/18 z dne 14. 9. 2021 ustavno pritožbo sprejelo v
obravnavo in v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12,
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) o tem obvestilo Vrhovno sodišče.
B.
15. Vrhovno sodišče je pri novem odločanju o
vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti, tokrat po sodbi ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji, svojo sodbo oprlo na nove razloge, na podlagi katerih je
zaključilo, da pritožniku ni bil kršen 28. člen Ustave. Pritožnik je
ustavno pritožbo vložil zato, ker naj novi, milejši kazenski zakon tudi po novi
sodbi Vrhovnega sodišča še vedno ne bi bil uporabljen v njegovo korist. Drugi
odstavek 28. člena Ustave določa, da se dejanja, ki so kazniva,
ugotavljajo ter kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja,
razen če je novi zakon za storilca milejši. Povratna uporaba novega, milejšega
kazenskega zakona je v Ustavi izrecno zapisana kot materialno ustavnopravno
jamstvo, ki učinkuje v korist storilca kaznivega dejanja.1 Glede
na presojo ESČP pa to jamstvo izhaja tudi iz 7. člena EKČP.2 Razmerje
med prvim in drugim odstavkom 28. člena Ustave je Ustavno sodišče
opredelilo v odločbi št. Up-152/14 ter presodilo, da načelo zakonitosti v
kazenskem pravu iz prvega odstavka 28. člena Ustave vsebuje med drugim
tudi prepoved povratne veljave predpisov, ki določajo kazniva dejanja in kazni
(nullum crimen, nulla poena sine lege praevia), ter da isto prepoved
vsebuje tudi drugi odstavek 28. člena Ustave, ki pa hkrati določa izjemo
od navedene prepovedi v primeru, če je novi kazenski zakon, ki še ni veljal v
času storitve kaznivega dejanja, za storilca milejši. Zato je prepoved povratne
uporabe kazenskega zakona iz prvega odstavka z drugim odstavkom 28. člena
Ustave omejena na strožji ali enako strog kazenski zakon.
16. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče zapisalo, da
iz drugega odstavka 28. člena Ustave izhaja dolžnost, da sodišče v primeru
spremembe kazenskega zakona glede na okoliščine konkretnega dejanskega stanu
presodi, ali bo uporabilo kazenski zakon, ki je veljal v času izvršitve
kaznivega dejanja, ali poznejši kazenski zakon, ker je ta za storilca milejši.
Sodišče mora najprej ugotavljati, ali se je kazenski zakon za storilca
spremenil, nato pa mora na podlagi primerjave določb presoditi, kateri kazenski
zakon je za storilca milejši. Opraviti mora torej primerjavo vseh tistih določb
upoštevnih kazenskih zakonov, ki bi jih lahko uporabilo za opredelitev
zakonskega dejanskega stanu in ki so se s časom spreminjale, iz sodbe pa mora
izhajati, da je to ustavno obveznost opravilo. Glede na ustavnosodno presojo
mora sodišče pri tem upoštevati tudi morebitne spremembe kazenskega zakona v
določbah o izreku enotne kazni obsojencu.3
17. V obravnavani zadevi so morala sodišča enotno kazen
izreči na podlagi zahteve obsojenca za nepravo obnovo postopka (407. člen
ZKP).4 Glede na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-200/13 se
z nepravo obnovo sanira napaka, ko pravila o izreku enotne kazni za dejanja v
steku zoper storilca niso bila uporabljena. Pri tem pa mora sodišče, ki izreče
enotno kazen, upoštevati tudi načelo lex mitior. Uporaba pravil o
izreku enotne kazni pride v poštev po eni strani šele, ko isti storilec
(istočasno ali zaporedoma) stori dve ali več kaznivih dejanj, poleg navedenega
pa mu mora sodišče soditi bodisi hkrati za dve ali več kaznivih dejanj (prvi
odstavek 47. člena KZ in prvi odstavek 53. člena KZ-1), bodisi kot
obsojencu zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, še preden je začel
prestajati kazen po prejšnji obsodbi, ali zaradi kaznivega dejanja, ki ga je
storil med prestajanjem zapora (prvi odstavek 48. člena KZ in prvi
odstavek 55. člena KZ-1).
18. Pritožnik je bil v ločenih kazenskih postopkih
pravnomočno obsojen za tri kazniva dejanja, za katera so mu bile izrečene
zaporne kazni. Drugo in tretje kaznivo dejanje5 je izvršil v
času veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/99 – v nadaljevanju KZ-A) ter
Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 40/04 – v nadaljevanju KZ-B), medtem ko je bil drugič in tretjič
pravnomočno obsojen6 v času veljavnosti KZ-1,7 sodba
v nepravi obnovi postopka pa je bila pravnomočno izrečena v času veljavnosti
Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 91/11 – v nadaljevanju KZ-1B).8 Zato je moralo sodišče
presojati tudi, kateri kazenski zakon se uporablja z vidika medčasovne
veljavnosti.9
19. Kazenski zakon je ves upoštevni čas določal, da je
treba v primeru, ko sodišče sodi obsojencu za kaznivo dejanje, ki ga je storil,
preden je začel prestajati kazen po prejšnji obsodbi, izreči enotno kazen po pravilih
o steku kaznivih dejanj,10 pravila za odmero enotne kazni za
kazniva dejanja v steku pa so se s časom spreminjala. Pritožniku izrečena
enotna kazen tridesetih let zapora bi bila tako očitno v skladu s 1. točko
drugega odstavka 47. člena KZ-A (in KZ-B), po katerem sodišče enotno kazen
odmeri po pravilu, da če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določena kazen
tridesetih let zapora, izreče samo to kazen. Tudi s KZ-1B je bilo za primer,
kot je pritožnikov, uzakonjeno jasno pravilo, po katerem bi sodišče izreklo
enotno kazen tridesetih let zapora.11 Zato je bistveno vprašanje,
ali je bil 53. člen KZ-1 (iz leta 2008), zlasti pa 2. točka drugega
odstavka navedenega člena, na katero se sklicuje pritožnik (da mora biti enotna
kazen večja od vsake posamezne določene kazni, vendar pa ne sme doseči seštevka
posameznih kazni in ne preseči dvajsetih let zapora), nov, vmesni milejši
kazenski zakon. Sodišče bi moralo vmesni milejši kazenski zakon uporabiti že na
podlagi drugega odstavka 7. člena KZ-1, ki določa, da se, če se po
storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni (enkrat ali večkrat), uporablja
zakon, ki je za storilca milejši. Za presojo kršitve drugega odstavka 28. člena
Ustave je tako odločilno, ali je bil ob konkretni primerjavi vseh pravil o
odmeri enotne kazni za kazniva dejanja v steku, ki jih je določal KZ-A (in
KZ-B), s tistimi ob uveljavitvi KZ-1, KZ-1 nov, milejši kazenski zakon.
20. Da pa bi bilo oba kazenska zakona mogoče konkretno
primerjati, je treba najprej odgovoriti na vprašanje, ali je stališče Vrhovnega
sodišča, da bi bilo treba v zadevi, kot je pritožnikova, po navedenih določbah
KZ-1 izreči enotno kazen tridesetih, in ne dvajsetih let zapora, v nasprotju z
načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz prvega odstavka 28. člena Ustave
oziroma 7. člena EKČP. Obstoj kršitve načela povratne veljave milejšega
kazenskega zakona je namreč pogojen s tem, ali načelo zakonitosti v kazenskem
pravu narekuje takšno uporabo določb KZ-1 o izrekanju enotne kazni, da bi
morala biti ob upoštevanju kazni zapora, ki so bile izrečene pritožniku, to so
kazni tridesetih let, štirih let in petih mesecev zapora, izrečena enotna kazen
dvajsetih let zapora. Samo v navedenem primeru bi bil glede na KZ-A (in KZ-B),
po katerega določbah bi morala biti pritožniku izrečena enotna kazen tridesetih
let zapora, KZ-1 milejši kazenski zakon.
21. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu ima v korpusu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Ustava, posebno
mesto, saj te pravice po 16. členu Ustave ni dopustno začasno razveljaviti
ali omejiti niti v vojnem ali izrednem stanju. Na podlagi 28. člena Ustave
pa je posameznikom zagotovljeno tudi spoštovanje vseh pravic iz 7. člena
EKČP.12
22. Glede na jamstvo načela zakonitosti iz
28. člena Ustave nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon
določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje
storjeno. Ustavno sodišče je v svoji dosedanji presoji opredelilo naslednje
pogoje za uporabo kazenskopravne represije, ki izhajajo iz določb načela zakonitosti
v kazenskem pravu, in sicer so to: (1) prepoved določanja kaznivih dejanj in
kazni s podzakonskimi akti ali z običajnim pravom (nullum crimen, nulla poena
sine lege scripta); (2) prepoved določanja kaznivih dejanj in kazni s
pomočjo praznih, nedoločljivih ali nejasnih pojmov (nullum crimen, nulla
poena sine lege certa); (3) prepoved analogije pri ugotavljanju obstoja
kaznivih dejanj in izrekanju kazni (nullum crimen, nulla poena sine lege
stricta); in (4) prepoved povratne veljave predpisov, ki določajo kazniva
dejanja in kazni zanje (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia).13 Načelo
zakonitosti se glede na besedilo prvega odstavka 28. člena Ustave ne
nanaša samo na določanje, katera dejanja so kazniva, ampak tudi na predpisovanje
kazni (nulla poena sine lege).14 Načelo nulla
poena sine lege je utrjeno v evropski pravni znanosti,15 prav
tako pa je glede na sodno prakso ESČP varovano v okviru 7. člena EKČP.16 Za
pravno varnost obdolženca ni nič manj kot predvidljivost, za kakšno dejanje
utegne kazensko odgovarjati, pomembna tudi predvidljivost kazenskih sankcij, ki
so posledica pravnomočne obsodbe.17 Tudi določbe splošnega dela
kazenskega zakona o odmeri enotne kazni za dejanja v steku spadajo med pravila
materialnega kazenskega prava, ki so pravna podlaga za izrek kazni. Če gre
torej za storilca več kaznivih dejanj, izrekanje kazni še ni končano z izrekom
ali z določitvijo kazni za posamezno dejanje, temveč šele z izrekom
(izvršljive) enotne kazni.18 Jamstvo načela zakonitosti v
kazenskem pravu se torej nanaša tudi na izrek enotne kazni.
23. Določbe o izrekanju enotne kazni so ob uveljavitvi
KZ-1 leta 2008 določale:
»46. člen
(zapor)
(1) Zapor ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne
daljši od tridesetih let.
(2) Za kazniva dejanja genocida, hudodelstva zoper
človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo, ter pod pogoji iz 1. točke
drugega odstavka 53. člena tega zakonika za dve ali več kaznivih dejanj po
petem odstavku 108. člena, po 116. členu, po 352. členu, po
drugem odstavku 360. člena, po četrtem odstavku 371. člena in po
tretjem odstavku 373. člena, se sme izreči kazen dosmrtnega zapora.
[…]
53. člen
(stek
kaznivih dejanj)
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali več dejanji
storil dve ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, določi sodišče
najprej kazen za vsako posamezno kaznivo dejanje, nato pa izreče za vsa ta
kazniva dejanja enotno kazen.
(2) Enotno kazen izreče sodišče po naslednjih pravilih:
1) če je za dve ali več kaznivih dejanj iz drugega odstavka
46. člena tega zakonika v steku določilo kazen zapora tridesetih let,
izreče enotno kazen dosmrtnega zapora;
2) če je za kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora,
mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne določene kazni, vendar ne sme
doseči seštevka posameznih kazni in ne preseči dvajsetih let zapora;
3) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane kazni
zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od osmih let zapora;
[…]
(3) Če je sodišče za kazniva dejanja v steku določilo za
najmanj tri kazniva dejanja kazen nad deset let zapora, sme izreči kazen
tridesetih let zapora.
[…]«
24. Prvi odstavek 53. člena KZ-1 je jasno določal,
da v primeru, ko sodišče storilcu hkrati sodi za dve ali več kaznivih dejanj,
najprej določi kazen za vsako posamezno kaznivo dejanje, nato pa na podlagi
tako določenih kazni izreče enotno kazen za vsa kazniva dejanja. Uporaba določb
o odmeri enotne kazni za kazniva dejanja v steku je prišla v poštev na podlagi
določb kazenskega zakona o odmeri kazni obsojencu. Prej navedena zapovedna
norma sodišču ni dopuščala, da pritožniku kot obsojencu ne bi izreklo enotne
kazni. Navedeno velja tudi za primer, da kazenski zakon ne bi vseboval jasnega
in določnega pravila, kako obsojencu v posameznem primeru določiti višino
enotne kazni. Po ustavnosodni presoji je namreč ob hkratnem sojenju za več
kaznivih dejanj oziroma kadar je sojeno obsojencu, izrekanje kazni končano šele
z izrekom enotne kazni.19 Vrhovno sodišče je zavzelo stališče,
da bi bil pristop, po katerem bi ravnalo striktno v mejah možnega jezikovnega
pomena zakonskega besedila in pritožniku ne bi izreklo enotne kazni, ker nobena
zakonska določba ni urejala položaja, kot je bil njegov, za pritožnika najmanj
ugoden.20 Poleg navedenega bi bila uporaba kazenskega zakona po
oceni Ustavnega sodišča v takem primeru v nasprotju z jasnim besednim pomenom
prvega odstavka 53. člena KZ-1 in zato v nasprotju z načelom zakonitosti.
Tudi po stališču ESČP so določbe KZ-1 o enotni kazni morale biti uporabljene,
čeprav sodišča za odmero enotne kazni niso imela jasne pravne podlage.21 Z
vidika načela zakonitosti v kazenskem pravu tako ni dvoma, da bi neuporaba
pravila, da se obsojencu izreče enotna kazen, pomenila uporabo kazenskega
zakona contra legem v pritožnikovo škodo.
25. Treba pa je upoštevati, da 53. člen KZ-1 tvori
pravno celoto, v kateri pravilo iz prvega odstavka določa obveznost izrekanja
enotne kazni, naslednji odstavki pa pravila za njeno odmero. Izrek zaporne kazni
ni mogoč, ne da bi sodišče pri tem odmerilo njeno višino.22 Zato
so sodišča morala najti pravilo, po katerem bi ob upoštevanju vseh posamezno
izrečenih kazni kot določenih obsojencu odmerila enotno kazen. Ob uveljavitvi
KZ-1 pa je prišlo do položaja, v katerem zakonodajalec za primer izrečenih
posameznih kazni tridesetih let zapora, petih mesecev zapora in štirih let
zapora ni predpisal pravila za odmero enotne kazni. Sodišča so bila glede na
navedeno soočena z vprašanjem, kako bi morala pritožniku ob uporabi določb KZ-1
odmeriti enotno kazen, da bi lahko opravila konkretno primerjavo določb
kazenskega zakona o odmeri enotne kazni z vidika njegovih časovnih sprememb.
26. Po stališču ESČP je 53. člen KZ-1 pomenil
pomanjkljivo podlago za določitev kazni v obravnavani zadevi. Uporaba 2. točke
drugega odstavka 53. člena KZ-1 naj bi prinesla protislovne ugotovitve,
saj pritožniku sodišče na njihovi podlagi ne bi smelo izreči kazni, višje od
dvajsetih let zapora, hkrati pa bi morala biti enotna kazen višja od vsake
posamezne kazni, ki so vključevale tudi kazen tridesetih let zapora. ESČP je
ugotovilo, da je zakonodajalec opustil obveznost ureditve enotne kazni v
primerih, kakršen je pritožnikov, ter da je zato nastala pravna praznina, ki je
trajala tri leta.23 Vrhovno sodišče je zavzelo stališče, da
zakonodajalec v KZ-1 ni določil pravila za odmero enotne kazni za primere, kot
je obravnavani, in da naj bi šlo zato za prekrito pravno praznino kot položaj,
v katerem zakon le navidezno ureja posamezni dejanski stan.24
27. Tudi po presoji Ustavnega sodišča je KZ-1 vseboval
vse elemente klasične pravne praznine. Pravilo iz 2. točke drugega odstavka
53. člena KZ-1 namreč zahteva, da mora enotna kazen izpolnjevati pogoje,
da je večja od vsake posamezne kazni, ne sme pa niti doseči seštevka posameznih
kazni niti preseči dvajsetih let zapora. V obravnavni zadevi je logično
nemogoče izpolniti navedene (kumulativno določene) pogoje. Upoštevajoč, da
pravila, ki bi veljalo v primeru, kot je bil pritožnikov, iz zakona ni bilo mogoče
izluščiti z ustaljenimi metodami razlage, je torej nastala vrzel v sistemu
odmerjanja enotne kazni. Hkrati gotovo ni šlo za primer, ki ga zakonodajalec
namenoma ne bi uredil.25 V obravnavani zadevi ne gre za
prekrito pravno praznino, saj zakonodajalec v 2. točki drugega odstavka
53. člena KZ-1 ni predpisal splošnega pravila, s katerim bi uredil oziroma
prekril pritožnikov pravni položaj in od katerega bi bilo treba narediti
izjemo,26 ampak gre za to, da so bila pravila odmerjanja enotne
kazni kot celota pomanjkljiva. Zaradi pravne praznine sodišča torej niso imela
jasne in določne pravne podlage, da bi lahko odločila o pritožnikovi zahtevi za
nepravo obnovo postopka in izrek enotne kazni ter (v drugem koraku) izpolnila
tudi svojo obveznost primerjave kazenskega zakona z vidika njegove medčasovne
veljavnosti.
28. Načelo določnosti (lex certa) je, kot načelo
zakonitosti nasploh,27 v prvi vrsti usmerjeno k zakonodajalcu,
usmerjeno pa je tudi k sodniku.28 Iz načela določnosti po
ustaljeni ustavnosodni presoji izhajajo zahteve po jasnosti, določnosti in
predvidljivosti kazenskega zakona.29 Načelo določnosti ima zato
jasne implikacije za ravnanje sodišča, če nastane pravna praznina.30 V
tradiciji kontinentalnega prava so se razvila različna načela, ki sodnika omejujejo
pri razlagi kazenskega zakona.31 Tudi po stališču ESČP iz
načela zakonitosti v kazenskem pravu izhajajo omejitve pri sodniški razlagi
kazenskega zakona prav zaradi spoštovanja zahteve po predvidljivosti, predvsem
pa velja načelo, da se kazenski zakon ne sme široko razlagati v škodo obtoženega,
na primer po analogiji.32 Po ustaljeni ustavnosodni presoji
načelo določenosti sodnika omejuje pri razlagi kazenskega zakona. Sodnik z
razlago v polje kaznivosti ne sme vnašati ničesar, česar ni v navedeno polje z
opredelitvijo znakov kaznivega dejanja jasno in določno na abstraktni ravni
vnesel že zakonodajalec. Navedena vezanost je strožja od splošne vezanosti
sodnika na zakon (125. člen Ustave). Sodniku strogo mejo še dopustne
razlage zarisuje možen besedni pomen določb kazenskega zakona.33 Izrek
kazni ob odsotnosti zakonske podlage bi vzbujal dvome o pravni varnosti
obdolžencev (2. člen Ustave) ter o spoštovanju načel demokratične delitve
oblasti na zakonodajno in sodno vejo (1. in 3. člen Ustave).34 Prav
tako bi prišlo do kršitve zahteve iz 7. člena EKČP, da mora imeti »pravo«,35 s
katerim se določita kaznivo dejanje in kazen zanj, kvalitativni lastnosti
dostopnosti in predvidljivosti.36
29. S prepovedjo preširoke razlage kazenskega zakona je
tesno povezana tudi prepoved uporabe analogije v škodo obdolženca kot
samostojen element načela zakonitosti v kazenskem pravu (lex stricta).37 Tudi
navedena prepoved je ustaljena v presoji Ustavnega sodišča in ESČP38 ter
priznana v pravni literaturi.39 Zlasti analogije ni dovoljeno
uporabljati za zapolnjevanje pravne praznine na mestu, kjer zakonodajalec ni
določil znakov kaznivega dejanja ali pogojev za izrekanje kazni. Analogiji je v
navedenem smislu zelo podobna tudi razširjajoča razlaga zakona. Ločevanje med njima
pa ni enoznačno.40 V osnovi pri razširjajoči razlagi sodišče
izhaja iz pravnega pravila, ki je določeno v kazenskem zakonu, vendar pri tem
razširi njegov domet tudi na primere, ki jih zakonodajalec ni predvidel, medtem
ko pri analogiji izhaja iz pravnega pravila, ki ureja druge zakonske primere,
ali pa celo iz splošnega pravnega načela (slednjega je mogoče izvesti tudi iz
pravnih pravil, ki urejajo zakonske primere), potem pa navedeno pravno pravilo
oziroma načelo zaradi njegove bistvene podobnosti uporabi tudi v pravno
neurejenem primeru.
30. Glede na to, da se je Vrhovno sodišče oprlo na
pravilo o absorpciji kot na »najugodnejše od načel, ki jih teorija predvideva
za izrek enotnih kazni«, po presoji Ustavnega sodišča izpodbijana sodba ni
utemeljena na razlagi določbe kazenskega zakona, ampak na uporabi analogije kot
sredstva za zapolnitev pravne praznine. Analogija v konkretnem primeru pomeni
uporabo določenega pravnega načela, ki je uporabljivo v podobnih primerih, tudi
v pravno neurejenem primeru, predvsem zaradi zapolnitve pravne praznine.41 Vprašanje,
ali je Vrhovno sodišče kot pri zakonski (ali posamični) analogiji izhajalo iz
posamično urejenega zakonskega primera ali je kot pri pravni analogiji določeno
zakonsko pravno pravilo posplošilo ter uporabilo tudi za pravna razmerja druge
vrste ali morda izhajalo celo iz splošnih pravnih načel, z vidika načela
zakonitosti v kazenskem pravu ni odločilno, saj so vse pojavne oblike analogije
v izhodišču nedovoljene (lex stricta).42 Enako kot pri
preširoki razlagi je tudi pri analogiji (med drugim) prestopljen okvir
besednega pomena določb kazenskega zakona.43
31. Po drugi strani pri uporabi in razlagi kazenskega
zakona uporaba analogije v korist obdolženca ni prepovedana in sama po sebi ne
predstavlja kršitve načela zakonitosti v kazenskem pravu. Navedeno je mogoče
izpeljati že iz jezikovno ustaljene formule ESČP, da 7. člen EKČP
prepoveduje razširitev obstoječih kaznivih dejanj na dejanja, ki pred tem niso
bila kazniva, in pri tem določa tudi načelo, da se kazenski zakon ne sme široko
razlagati v škodo obdolženca, na primer po analogiji.44 Razlaga
po nasprotnem (argument a contrario) torej pomeni, da analogija in
razširjajoča razlaga v korist obdolženca nista nedopustni. Dopustnost uporabe
analogije in razširjajoče razlage v korist obdolženca je široko sprejeta tudi v
pravni literaturi.45 Konceptualno uporaba navedenih metod in
bonam partem tudi ni v nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem
pravu, v jedru katerega je varstvo posameznikove osebne svobode pred
samovoljnim kaznovanjem.46 Pri uporabi analogije v korist
obdolženca pa mora sodišče paziti, da jo uporabi le, kadar je to nujno potrebno
za zapolnitev pravne praznine, ne zgolj zato, da bi si olajšalo nalogo
ugotavljanja pravilne materialnopravne podlage za odločitev o obtožbi (iura
novit curia). Če bi sodišče uporabilo zgolj pravilo in dubio mitius,
po katerem bi za rešitev pravnega primera v dvomu uporabilo za obdolženca
ugodnejše materialnopravno pravilo, tej nalogi načeloma ne bi zadostilo, saj ne
gre za uveljavljeno pravilo razlage.47
32. Sodišča z zapolnjevanjem pravnih praznin
zagotavljajo spoštovanje načela pravne varnosti, ki izhaja iz 2. člena
Ustave.48 Ker je kazenski zakon ves za ta primer relevantni čas
določal, da mora sodišče, ki sodi obsojencu zaradi kaznivega dejanja, ki ga je
storil, preden je začel prestajati kazen po prejšnji obsodbi, izreči enotno
kazen ob uporabi pravil za izrekanje enotne kazni v steku kaznivih dejanj,49 je
sodišče najprej moralo določiti enotno kazen po KZ-A in KZ-B. Ker so se pravila
za odmero enotne kazni spreminjala, pa je moralo sodišče na podlagi vseh
okoliščin obravnavane zadeve (da so bile pritožniku izrečene pravnomočne kazni
štirih let, petih mesecev in tridesetih let zapora) opraviti primerjavo tistih
določb kasnejšega kazenskega zakona, ki so vsebovala pravila za odmero enotne
kazni za kazniva dejanja v steku, ter presoditi, ali je KZ-1 kot novi kazenski
zakon za izrek kazni zato milejši.50 Te ustavne naloge sodišče
ni moglo izpolniti, ne da bi zapolnilo pravno praznino, ki je nastala zaradi
vrzeli med pravili o odmeri enotne kazni zapora v KZ-1.51 Določb
KZ-A in KZ-B sicer z določbami KZ-1 ne bi moglo primerjati in concreto.
Nujnost zapolnitve pravne praznine tako izhaja že iz zahteve po izreku enotne
kazni.
33. Sodišča pa morajo tudi pri zapolnjevanju pravne
praznine spoštovati načelo zakonitosti v kazenskem pravu. Navedeno pomeni
zlasti, da pravne praznine ne smejo zapolnjevati tako, da bi bila kršena
prepoved uporabe razširjajoče razlage ali analogije v škodo obdolženca.52 Glede
na vsa zakonska pravila o odmeri enotne zaporne kazni obdolženec z izrekom
enotne zaporne kazni ni nikoli v slabšem položaju, kot če enotna kazen ni
izrečena in bi zato moral prestajati vsako kazen posebej, najpogosteje pa se
njegov pravni položaj z izrekom enotne kazni izboljša, ker je ta nižja od
seštevka posameznih kazni zapora.53 ZKP obsojencu priznava celo
pravni interes, da v nepravi obnovi postopka predlaga izdajo nove sodbe, s
katero se mu izreče enotna kazen, če je bilo v dveh ali več sodbah zoper njega
pravnomočno izrečenih več kazni in niso bile uporabljene določbe o odmeri
enotne kazni.54 Zato uporaba analogije ali razširjajoče razlage
ne pomeni kršitve načela zakonitosti v kazenskem pravu, če gre za edini način,
na katerega je mogoče obsojencu za več kaznivih dejanj izreči enotno kazen,
zlasti če je glede na okoliščine konkretne zadeve očitno, da bi bila zanj
enotna kazen ugodnejša od prestajanja vsake posamezne kazni posebej.55
34. Glede na navedena izhodišča mora Ustavno sodišče
presoditi, ali je bilo v konkretnem primeru kršeno načelo zakonitosti v
kazenskem pravu. Vrhovno sodišče je presodilo, da bi bilo treba obravnavano
pravno praznino zapolniti z uporabo pravila o absorpciji, kot enega izmed treh
pravil za odmero enotne kazni, ki jih poznajo teorija in sodobni kazenskopravni
sistemi,56 s čimer je dejansko uporabilo pravno analogijo. Po
stališču pritožnika, ki se sklicuje na sodbo ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji, pa naj bi smelo sodišče to pravno praznino zapolniti le z
uporabo tistega dela 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1, po katerem
enotna kazen ne sme preseči dvajsetih let zapora. Navedeno naj bi veljalo,
čeprav sta v teh določbah kumulativno določena dva, za pritožnikov primer
logično nezdružljiva pogoja: da mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne
kazni in da ne sme preseči dvajsetih let zapora.
35. Pritožnik povzema stališče navedene sodbe ESČP, da
bi sodišče z uporabo 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1, vendar brez
upoštevanja spodnje meje, po kateri mora biti enotna kazen večja od vsake
posamezne kazni, pritožniku enotno kazen zapora izreklo skladno z najvišjo
dovoljeno enotno kaznijo, izrecno določeno v zakonu, s čimer naj bi se izognilo
zapolnjevanju pravne praznine z razširjajočo razlago.57 Navedenemu
stališču Ustavno sodišče ne more pritrditi, saj je bistvena lastnost
razširjajoče razlage ravno v tem, da sodnik z njo prestopi neposredno izražene
meje jezikovnega pomena zakonskega besedila. Iz besedila 2. točke drugega
odstavka 53. člena KZ-1 jasno izhaja, da sodnik pri odmeri enotne kazni
nima možnosti izbirati, ali bo spoštoval le spodnjo ali samo zgornji omejitvi
višine enotne kazni,58 ampak mora upoštevati vse navedene
omejitve. Če bi bilo mogoče v konkretnem primeru sporne določbe uporabiti
neposredno, kot se glasijo, pa ne nazadnje niti ne bi šlo več za zapolnjevanje
pravne praznine. Upoštevajoč navedeno, bi šlo po presoji Ustavnega sodišča pri
razlagi, za katero se zavzema pritožnik, za razširjajočo razlago, saj bi z njo
sodišče razširilo domet zakonskih določb na primer, ki ga zakonodajalec ni
predvidel, pri čemer se je pri tej oceni mogoče zanesti že na njihov besedni
pomen.
36. Tako uporaba analogije kot tudi uporaba razširjajoče
razlage izjemoma nista v neskladju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu,
dokler gre za uporabo v obdolženčevo korist. Bistveno vprašanje je torej, ali
je presoja Vrhovnega sodišča, da pravne praznine ni bilo mogoče zapolniti z
razširjajočo razlago 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1, temveč da
je treba izhajati iz splošnih pravil o odmeri enotne kazni, kar predstavlja
uporabo analogije, nesprejemljiva z vidika načela zakonitosti v kazenskem pravu
ter splošnih ustavnih načel.59
37. Pritožnikovo stališče temelji med drugim na razlagi
materialnega prava, da so v 2. točki drugega odstavka 53. člena KZ-1
vsebovana edina pravila, ki jih je mogoče uporabiti za odmero enotne kazni v
obravnavani zadevi. A če naj bi bilo sodišču dopustno spregledati, da je
zakonodajalec v njej kumuliral pravila o spodnji in zgornji omejitvi višine
enotne kazni zapora, je razumno vprašanje tudi, zakaj ne bi bilo možno na
podoben način uporabiti pravila iz tretjega odstavka 53. člena KZ-1, po
katerem je smelo sodišče obsojencu, če je v steku kaznivih dejanj določilo za
najmanj tri kazniva dejanja kazen nad deset let zapora, izreči kazen tridesetih
let zapora. V prvem primeru bi bilo zakonsko pravilo razširjeno na primer, ki
ga zakonodajalec gotovo ni predvidel, tako da ne bi bila spoštovana spodnja
omejitev višine enotne zaporne kazni, v drugem primeru pa na primer, v katerem
kot določene ne bi bile upoštevane najmanj tri posamezne kazni nad deset let
zapora, ampak med tremi samo ena takšna posamezna kazen, ki pa že znaša
trideset let zapora.60 Uporaba razširjajoče razlage v primeru,
ko je sodišče moralo izreči enotno kazen na podlagi 53. člena KZ-1, tako
ne more biti predvidljiva metoda za zapolnjevanje pravne praznine, saj je
mogoče z njo v obravnavani zadevi na pravno neurejeni položaj aplicirati dele
več zakonskih pravil o odmeri kazni.
38. Po presoji Ustavnega sodišča nobenega izmed pogojev,
ki jih je mogoče izluščiti iz 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1, ni
mogoče samostojno uporabiti v pritožnikovi zadevi. Določanje enotne kazni po
pravilu o asperaciji ne bi bilo dovoljeno, ker bi morala tedaj enotna kazen
znašati več kot trideset let in manj kot štiriintrideset let in pet mesecev
zapora, navedeno pa bi bilo v nasprotju s prvim odstavkom 46. člena KZ-1,
da zapor ne sme biti daljši od tridesetih let.61 Vprašanje je
torej, ali ima prav pritožnik, ko zatrjuje, da bi bilo treba v njegovem primeru
samostojno uporabiti le tisti del pravila, ki določa, da enotna kazen ne sme
preseči dvajsetih let zapora. Po stališču Vrhovnega sodišča naj bi to
pripeljalo do nevzdržnega, nelogičnega in že na prvi pogled absurdnega rezultata,
da bi bil storilec, ki je storil kaznivo dejanje, za katero mu je bila izrečena
kazen tridesetih let zapora, v slabšem položaju kot storilec, ki bi poleg
kaznivega dejanja, za katero mu je bila izrečena enaka kazen, izvršil še neko
drugo kaznivo dejanje.62 Takšne razlage naj ne bi bilo mogoče
umestiti v slovenski pravni red. Stališču Vrhovnega sodišča je treba pritrditi,
ker ne gre za primer, v katerem je treba zaradi spoštovanja načela zakonitosti
v kazenskem pravu represiven odziv na zavržno dejanje zgolj omejiti, v skrajnem
primeru tudi povsem, tako da je kaznovanje prepovedano.63 Če
držijo pritožnikove navedbe, naj bi načelo zakonitosti v obravnavanem primeru
dejansko zahtevalo več: da naj se v primeru obsodbe storilca za več kaznivih
dejanj, četudi posamezne kazni niso v nasprotju z načelom zakonitosti,
represivni odziv oblasti na kazniva dejanja prevrednoti tako, da se storilcu
kazni za vsa manjša kazniva dejanja odpustijo, kazen za najhujše kaznivo
dejanje pa zniža.
39. Pri tem je treba upoštevati, da tudi pri izrekanju
enotne kazni po pravilih o (limitirani) asperaciji in absorpciji pride do
podobnih učinkov, vendar Vrhovno sodišče poudarja, in to je odločilno, da je
vsem pravilom za odmero enotne kazni skupno, da seštevek kazni, ki naj se
izreče kot enotna, ni nikoli nižji od najstrožje kazni, ki jo je sodišče
izreklo za posamezno kaznivo dejanje.64 Ker gre pri tem za
splošno načelo, ki ga je Vrhovno sodišče izvedlo iz pravil, ki jih kazenski
zakon določa za odmero enotne kazni, se v drugačni luči kaže tudi stališče
pritožnika, da je treba enotno kazen odmeriti na podlagi pravila, da ta ne sme
znašati več kot dvajset let zapora. Samostojna uporaba te omejitve za izrek
enotne kazni bi dejansko predstavljala odpust kazni štirih let zapora in petih
mesecev zapora ter omilitev kazni tridesetih let zapora. V zadevi, kot je
pritožnikova, bi šlo torej za odmerjanje enotne kazni samo še po imenu, po
svoji pravi pravni naravi pa bi uporaba te omejitve učinkovala kot odpust ter
omilitev kazni.
40. KZ-1 je izrecno predpisoval, da sme sodišče storilcu
kaznivega dejanja odpustiti kazen samo tedaj, kadar to zakon posebej določa
(prvi odstavek 52. člena KZ-1), in da jo sme omiliti samo tako, da odmeri
kazen pod mejo, ki je predpisana z zakonom, če zakon določa, da se sme storilec
mileje kaznovati, ali če ugotovi posebne olajševalne okoliščine, ki
utemeljujejo izrek omiljene kazni (50. člen KZ-1). Jasno je, da omejitev
iz 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1 ne predstavlja pravila o
odpustu ali o omilitvi kazni, temveč gre za omejitev odmerjanja enotne kazni po
pravilu o asperaciji.65 Prav tako je jasno, da storitev novega
kaznivega dejanja ne more biti olajševalna okoliščina, ki bi narekovala
omilitev kazni, nasprotno, gre za izključno obteževalno okoliščino.66 V
navedenem se obravnavana zadeva bistveno razlikuje tudi od zadeve ESČP Del
Rio Prada proti Španiji.67 Za naslovnike novega kazenskega
zakona zato ni bilo predvidljivo, da se bodo obdolžencu v postopku izrekanja
enotne kazni vse prej pravnomočno izrečene kazni odpustile ali omilile,68 ampak
je celotno 2. točko drugega odstavka 53. člena KZ-1 mogoče smiselno uporabiti
samo v primeru, da nobena od posameznih kazni, ki se upoštevajo pri odmeri
kazni po pravilu o asperaciji, ne presega dvajsetih let zapora.69
41. Glede na to, da je Vrhovno sodišče pri oblikovanju
enotne kazni znotraj obstoječih načel moralo samo določiti enotno kazen, za kar
ni imelo jasne opore v zakonu, je moralo upoštevati tudi temeljna izhodišča
kazenskega prava, kot sta sorazmerno kaznovanje in izrekanje kazni kot
poslednje sredstvo za zatiranje družbeno nevarnih dejanj.70 Tudi
po presoji Ustavnega sodišča vzbuja pritožnikova zahteva po izreku enotne kazni
dvajsetih let zapora nadaljnje pomisleke o skladnosti te rešitve z
ustavnopravnim redom. Iz umestitve načela zakonitosti v kazenskem pravu kot
človekove pravice negativnega statusa, ki učinkuje garancijsko in izključno v
razmerju med državo in posameznikom, izhaja tudi ideja, da pri izvrševanju
navedene pravice s strani posameznika ne prihaja do kolizije s človekovimi
pravicami in svoboščinami drugih posameznikov.71 Zakonodajalec
določena zavržna ravnanja določa za kazniva dejanja zaradi nujnega varstva
pravnih dobrin (16. člen KZ-1). Če bi načelo zakonitosti ob nejasni
zakonski podlagi zares narekovalo takšno uporabo kazenskega zakona, po kateri
bi sodišče obsojencu, ki bi storil novo kaznivo dejanje, nato izreklo enotno
kazen tako, da bi mu eno kazen odpustilo, drugo pa omililo, ne bi šlo več zgolj
za omejitev kazenskopravne represije, ampak bi bilo ustvarjeno pravilo, ki bi
obsojence motiviralo k izvrševanju dodatnih kaznivih dejanj.72 Ne
samo, da bi bila z vidika načel kaznovanja taka rešitev absurdna,73 ampak
bi šlo tudi za spodbujanje posegov v človekove pravice drugih posameznikov kot
nosilcev individualnih kazenskopravno varovanih dobrin,74 ki so
jih državne oblasti v skladu z ustaljeno sodno prakso ESČP dolžne varovati. Še
posebno skrb morajo državne oblasti nameniti varstvu pravice do življenja, ki
je ena od najpomembnejših človekovih pravic.75 Po ustaljeni
sodni praksi ESČP iz 2. člena EKČP, ki opredeljuje pravico do življenja,
ne izhajajo samo negativne obveznosti, ki državnim oblastem nalagajo, da v
navedeno človekovo pravico same ne posegajo, ampak tudi pozitivne obveznosti,
ki jim nalagajo, da jo varujejo z aktivnim ravnanjem.76 V
okviru pozitivnih obveznosti glede varstva pravice do življenja so državne
oblasti med drugim dolžne sprejeti učinkovito normativno kazenskopravno
ureditev, ki naj odvrača storilce od izvršitve kaznivih dejanj zoper življenje,
hkrati pa morajo tudi vzpostaviti učinkovite mehanizme za kaznovanje storilcev
teh kaznivih dejanj.77 Razlaga kazenskega zakona, po kateri bi
moralo sodišče obsojencu za kaznivo dejanje umora v primeru obsodbe za novo
kaznivo dejanje izreči enotno kazen tako, da bi mu kazen za eno kaznivo dejanje
odpustilo, za drugo pa omililo, bi izrazito odstopala od navedenih standardov
varstva pravice do življenja iz sodne prakse ESČP.78 Po presoji
Ustavnega sodišča take razlage ni mogoče uskladiti s širšimi načeli pravnega
reda (2. člen Ustave), saj bi šlo za zanikanje potrebe po kaznovanju in
načela sorazmernosti kaznovanja.
42. Stališče Vrhovnega sodišča, da je ob upoštevanju, da
v slovenskem pravu glede na teorijo in pravila, ki jih poznajo sodobni pravni
sistemi, obstajajo tri temeljna pravila za odmero enotne kazni, in sicer o
absorpciji, o asperaciji in o kumulaciji kazni, katerih skupni imenovalec je,
da enotna kazen ni nikoli nižja od najstrožje kazni, izrečene za posamezno
kaznivo dejanje, temveč je tudi v za storilca najugodnejšem primeru enaka
najstrožji posamezni kazni, zaradi česar naj bi bilo treba pri uporabi
53. člena KZ-1 za odmero enotne kazni v primeru, kot je pritožnikov,
uporabiti pravilo o absorpciji kot za obsojenca najugodnejše pravilo za odmero
enotne kazni ter mu zato izreči enotno kazen tridesetih let zapora, ni v
neskladju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz prvega odstavka
28. člena Ustave in prvega odstavka 7. člena EKČP. Pri presoji je
Vrhovno sodišče sledilo splošno uveljavljenim izhodiščem zapolnjevanja pravne
praznine.79 Na pravilo o absorpciji kot eno od splošnih pravil
za odmero enotne kazni se je namreč oprlo šele potem, ko je presodilo, da bi
bila odločitev na podlagi 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1 pravno
nesprejemljiva, za kar je navedlo tehtne razloge. Zapolnitev pravne praznine v
kazenskem zakonu pa so Vrhovnemu sodišču izjemoma narekovali tudi ustavnopravni
razlogi, saj v nasprotnem primeru ne bi moglo izvesti presoje, ali naj se za
odmero enotne kazni uporabi milejši kazenski zakon.80
43. Vrhovno sodišče je praznino zapolnilo z uporabo
analogije, ki je izjemoma v skladu z načelom zakonitosti, če je v kazenskem
zakonu uporabljena zgolj v obsojenčevo korist, in ne tako, da bi utemeljevala
kazensko odgovornost ali strožje kaznovanje storilca. Za analogijo v korist
obsojenca gre, ker bi bil ta v primeru, da določbe KZ-1 glede obveznosti izreka
enotne kazni sploh ne bi bile uporabljene, gotovo v slabšem položaju. Izrek
enotne kazni je v konkretnem primeru pritožniku v korist, saj v primerjavi s
prestajanjem vsake izrečene kazni zapora posebej njena višina ni smela
presegati najvišje posamezne kazni, ki jo je sodišče upoštevalo, to je
tridesetih let zapora.81
44. Iz obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča izhaja, da
naj bi bilo treba pravilo o absorpciji uporabiti v skladu z načelom in
dubio mitius, ker naj bi bilo za obsojenca najugodnejše, s čimer je v
zadevi uporabilo podoben pristop kot v drugih primerih, v katerih zaradi
pravnih preprek ni smelo odmeriti enotne kazni po pravilu o asperaciji,82 in
je bil ta pristop že zato do neke mere predvidljiv. Pravilo o absorpciji pa ni
samo za obsojenca najugodnejše izmed pravil, ki jih je mogoče uporabiti za
odmero enotne kazni, na katera se sklicuje Vrhovno sodišče, ampak tudi edino,
ki ga je dopustno uporabiti, saj bi bil pri uporabi pravil o asperaciji ali o
kumulaciji prekoračen maksimum zaporne kazni. Hkrati je na navedeni način
doseženo spoštovanje drugega pravnega načela, ki ga je Vrhovno sodišče izvedlo
iz pravil o odmeri enotne kazni, in sicer da enotna kazen celo v za storilca
najugodnejšem primeru ni nižja od najvišje posamezne upoštevane kazni. Tudi
razširjajoča razlaga pravila iz 2. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1,
za katero se zavzema pritožnik, ne bi bila v nasprotju z načelom zakonitosti v
kazenskem pravu, vendar v tem primeru ne bi šlo za sprejemljiv način zapolnitve
pravne praznine, ker bi taka razlaga dejansko učinkovala zgolj kot odpust in
omilitev kazni, ki ju zakonodajalec ni predvidel, poleg tega pa bi obsojence
dejansko spodbujala k izvrševanju novih kaznivih dejanj, s čimer bi garantna
funkcija kazenskega prava nad njegovo varstveno funkcijo prevladala na takšen
način, da lahko govorimo o absurdnem pravu, ki ni več pravo.
45. Ker bi uporaba KZ-1 ob upoštevanju posameznih kazni,
ki so bile izrečene pritožniku, narekovala izrek enotne kazni tridesetih let
zapora, torej KZ-1 v primerjavi s KZ-A (in KZ-B) ni bil nov, milejši kazenski
zakon, saj bi sodišče pritožniku na podlagi obeh izreklo enotno kazen
tridesetih let zapora. V navedenem položaju, čeprav so sodišča kot pravno
podlago za izrek enotne kazni navedla KZ-1, pritožniku ni bilo kršeno načelo
povratne veljave milejšega kazenskega zakona iz drugega odstavka 28. člena
Ustave in prvega odstavka 7. člena EKČP.
46. Nerešeno ostaja še vprašanje, ali je Vrhovno sodišče
s tem, ko je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je pritožnik vložil
zaradi izvršitve sodbe, s katero je ESČP v njegovi konkretni zadevi ugotovilo,
da so mu bile kršene z EKČP zagotovljene človekove pravice in temeljne
svoboščine, kršilo 8. člen, četrti ali peti odstavek 15. člena, 25.
ali 31. člen Ustave.
47. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se pritožnik na
8. člen Ustave, ki določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v
skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ratificirane in objavljene
mednarodne pogodbe pa se uporabljajo neposredno, v ustavni pritožbi ne more
sklicevati.83 V prvem odstavku 46. člena EKČP so se države
pogodbenice obvezale, da bodo spoštovale končno sodbo ESČP v vsaki zadevi, v
kateri nastopajo kot stranke. Organ, ki je pristojen za nadzor nad navedeno
obveznostjo izvršitve končne sodbe ESČP, je Odbor ministrov Sveta Evrope (drugi
odstavek 46. člena EKČP).84 Odbor je nadzor izvrševanja
sodbe ESČP v zadevi Koprivnikar proti Sloveniji zaključil z
ugotovitvijo, da je pogodbenica izvedla glavne splošne in posamične ukrepe za
izvršitev končne sodbe ESČP,85 pri čemer je bil seznanjen s
sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, vendar zadeve ni predložil
sodišču zaradi težav pri razlagi sodbe ESČP (tretji odstavek 46. člena
EKČP) ali zaradi vprašanja, ali pogodbena stranka ni izpolnila obveznosti
spoštovanja končne sodbe tega sodišča (četrti odstavek 46. člena EKČP).
48. Pritožnik je zato, da bi dosegel izvršitev sodbe
ESČP v zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, vložil zahtevo za
varstvo zakonitosti. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 426. člena
ZKP, če ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena, lahko izda
tudi sodbo, s katero glede na naravo kršitve spremeni pravnomočno sodno
odločbo. Drugače koz izhaja iz dejstev sodbe ESČP v zadevi Moreira
Ferreira proti Portugalski(št. 2.) Vrhovno sodišče v obravnavani
zadevi ni odločalo o tem, ali so izpolnjene procesne predpostavke za dopustnost
obravnave izrednega pravnega sredstva, namenjenega izvršitvi sodbe ESČP, ampak
je o zahtevi za varstvo zakonitosti odločalo meritorno. V obravnavani zadevi
tako sploh ne gre za vprašanje, ali bi bilo treba zaradi spoštovanja človekovih
pravic, ki jih posamezniku zagotavlja 6. člen EKČP, omogočiti ponovno
odprtje oziroma obnovo postopka kot najustreznejši način odprave kršitve, ki bi
ga nakazalo ESČP. Po ustavnosodni presoji ESČP v primeru ugotovljene kršitve
6. člena EKČP državi pogodbenici ne more naložiti obveznosti ponovnega
odprtja ali obnove postopka,86 zato je v takem primeru pravilno
stališče, da ugoditev izrednemu pravnemu sredstvu, ki ga posameznik vloži
zaradi izvršitve sodbe ESČP, ni samodejna. Ni pa mogoče sodbe ESČP v
zadevi Moreira Ferreira proti Portugalski(št. 2) ali odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-223/09, Up-140/02 razlagati tako, kot da bi bila
pri izvrševanju obveznosti iz 46. člena EKČP edina naloga sodišča ta, da
zavzame jasno stališče do razlogov sodbe ESČP, sicer pa lahko odloči drugače,
kot izhaja iz obrazložitve sodbe ESČP.
49. Nasprotno, iz odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-223/09, Up-140/02 izhaja, da zavezujoča narava končnih sodb ESČP
ne pomeni, da bi bil k spoštovanju sodb ESČP zavezan samo zakonodajalec, temveč
si morajo tudi sodišča prizadevati, da domače predpise razlagajo v skladu z
zahtevami EKČP. Takšna zahteva izhaja iz 1. člena EKČP, ki državi
pogodbenici nalaga dolžnost zagotoviti združljivost svojega prava s
konvencijskimi zahtevami, kar je v demokratični in pravni državi mogoče le, če
so vsi nosilci javne oblasti zavezani zahtevam EKČP. Sodbe ESČP so sicer
deklaratorne narave, kar pomeni, da lahko ESČP le ugotovi (ne)obstoj kršitev
človekovih pravic, poleg navedenega pa ima na podlagi 41. člena EKČP tudi
možnost, da lahko pritožniku v primeru, ko ugotovi kršitev in ko hkrati oceni,
da mu domače pravo ne zagotavlja možnosti popolne odprave posledic ugotovljene
kršitve, nakloni pravično zadoščenje. A navedeno še ne pomeni nujno, da je
obsojena država z izplačilom pravičnega zadoščenja v celoti izpolnila svoje
obveznosti iz sodbe. Po ustaljenem stališču ESČP lahko nalaga njegova sodba v
smislu 46. člena EKČP pogodbenici poleg dolžnosti plačila pravičnega
zadoščenja tudi dolžnost, da sprejme splošne, in/ali če je potrebno, posamične
ukrepe, ki jih bo uvedla v domači pravni red, da bo s tem preprečila nadaljnje
kršitve ter zagotovila mogoče reparacije za odpravo kršitev na način, da se,
kolikor je mogoče, vzpostavi stanje, kot je obstajalo pred kršitvijo. Ustavno
sodišče je podobno v 12. točki obrazložitve odločbe št. U-I-65/05 z
dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 92/05, in OdlUS XIV, 72) zavzelo
stališče, da ga zavezuje sodna praksa ESČP, ne glede na to, ali je sodba
sprejeta v zadevi, v kateri je bila Republika Slovenija v postopku udeležena,
ali ne.
50. Vrhovno sodišče se v izpodbijani sodbi, v kateri je
med drugim ugotavljalo, »koliko odločevalskega manevrskega prostora ima v luči
sodbe ESČP«, opira na načelo subsidiarnosti, utemeljeno v preambuli EKČP, ki
določa, da imajo pogodbenice v skladu z načelom subsidiarnosti glavno
odgovornost zaščititi pravice in svoboščine, opredeljene v EKČP in njenih
protokolih, ter da imajo pri tem polje proste presoje pod nadzorno
pristojnostjo ESČP. Tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-223/09,
Up-140/02 izhaja, da ESČP državi pogodbenici nima pristojnosti nalagati
sprejetja točno določenih ukrepov za izvršitev sodbe ESČP, temveč da lahko
država sama izbere potrebne ukrepe, s katerimi bo odstranila posledice
posamičnega akta oziroma s katerimi bo zagotovila, da bo tudi njena zakonodaja
skladna s konvencijskimi zahtevami. Le v izjemnih primerih, ko je kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin taka, da sama po sebi izključuje vsako
možnost pri izbiri ukrepov, ESČP pogodbenico napoti na sprejetje točno
določenega ukrepa. Pravno praznino, ki je nastala z uveljavitvijo KZ-1, je
zakonodajalec že zapolnil s sprejetjem KZ-1B. Vprašanje pa je, ali je imelo
Vrhovno sodišče v obravnavani zadevi polje presoje, kako odpraviti ugotovljeno
kršitev 7. člena EKČP v konkretnem postopku.87 Iz sodbe
ESČP izhaja, da naj bi spoštovanje 7. člena EKČP lahko zagotovilo zgolj
tako, da bi pritožniku ob upoštevanju načela lex mitior izreklo
enotno kazen na podlagi izrecne zakonske določbe 2. točke drugega odstavka
53. člena KZ-1, ki naj bi predpisovala najvišjo enotno kazen dvajsetih let
zapora.88
51. Narava v obravnavani sodbi ESČP ugotovljene kršitve
7. člena EKČP po oceni Ustavnega sodišča Vrhovnemu sodišču ni omogočala
polja proste presoje, kako jo izvršiti. Predvsem je moralo Vrhovno sodišče pri
presoji zahteve za varstvo zakonitosti, vložene na podlagi četrtega in petega
odstavka 421. člena ZKP, spoštovati uveljavljeno načelo, ki izhaja iz
ustaljene prakse ESČP, da se kazenski zakon ne sme široko razlagati v škodo
obdolženega, na primer po analogiji. Iz navedenega bi izhajalo, da navkljub
omenjenemu načelu subsidiarnosti v obravnavani zadevi ne bi bilo mogoče
zagotoviti spoštovanja 7. člena EKČP drugače, kot da bi sodišče pritožniku
že izrečeno enotno kazen spremenilo v enotno kazen dvajsetih let zapora.89 Vrhovno
sodišče pa mora biti pri izvrševanju sodbe ESČP pozorno tudi na to, da ne
sprejme očitno napačne interpretacije sodbe ESČP.90 Glede na
vse navedeno je po presoji Ustavnega sodišča v obravnavani zadevi načelo
subsidiarnosti upoštevno zgolj z vidika, na katerega je opozorilo ESČP v
zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, da so za razlago in uporabo
domačega prava najprimernejša nacionalna sodišča, ki pa jih pri tem omejuje
načelo iz 7. člena EKČP.91 V navedenem obsegu Ustavno
sodišče pritrjuje stališču Vrhovnega sodišča, da je bila nova presoja pred
domačim sodiščem podvržena domači postopkovni zakonodaji ter širšim premislekom
o skladnosti sodbe ESČP z domačim pravnim redom in temeljnimi načeli prava.92 Vprašanje
zapolnitve pravne praznine je namreč, izvorno gledano, vprašanje uporabe in
razlage domačega zakonskega prava. V navedenem smislu Vrhovno sodišče torej ni
bilo vezano na stališče ESČP, da je izrek enotne kazni dvajsetih let zapora
edini način zapolnitve pravne praznine v skladu s pravicami iz 7. člena
EKČP, če izrek enotne kazni tridesetih let zapora terja ustavnoskladna razlaga
domačega prava, ki hkrati zagotavlja, da navedene pravice niso prekršene.93 V
skladu z načelom delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave
Vrhovno sodišče tudi ni bilo pravno vezano na stališča, ki jih je v postopku s
pritožbo pred ESČP zavzela Vlada.
52. Ker so z 28. členom Ustave zagotovljene vse
pravice, ki jih zagotavlja 7. člen EKČP, se obravnavana zadeva ne dotika
petega odstavka 15. člena Ustave, po katerem nobene človekove pravice ali
temeljne svoboščine, ki je urejena v pravnih aktih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je Ustava ne priznava ali da
jo priznava v manjši meri. V postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti je imel
pritožnik možnost doseči spremembo sodbe domačega sodišča, kar pomeni, da je
zakonodajalec določil tudi izredno pravno sredstvo, s katerim bi lahko
pritožnik dosegel učinkovito varstvo zatrjevanih kršitev konvencijskih pravic.
Zato pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave pritožniku ni bila
kršena. Odločanje o izrednih pravnih sredstvih, kot je zahteva za varstvo
zakonitosti, ali posebnih pravnih sredstvih, kot je ustavna pritožba, pa tudi
ne posega v pravico iz 31. člena Ustave.94 Pomen prepovedi
ponovnega sojenja v isti stvari je namreč v tem, da se pravni položaj tistega,
zoper katerega je kazenski postopek pravnomočno ustavljen ali zoper katerega je
obtožba pravnomočno zavrnjena ali pa ki je s pravnomočno sodbo oproščen ali
obsojen, v postopku s pravnimi sredstvi ne sme poslabšati.95 Ker
pred ESČP ni šlo za odločanje o kazenski obtožbi, se pravni položaj pritožnika
s sodbo o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil zaradi izvršitve zanj
ugodne sodbe ESČP, ne more poslabšati. Ker pritožniku po presoji Ustavnega
sodišča ni bil prekršen 28. člen Ustave oziroma 7. člen EKČP, pa se
ne more uspešno sklicevati niti na pravico iz četrtega odstavka 15. člena
Ustave do odprave posledic kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
53. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno
pritožbo v celoti zavrnilo.
C.
54. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na
podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07,
54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter
sodnice in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA),
dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok
Svetlič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil pri
odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Knez. Sodnica Šugman Stubbs ter
sodnik Accetto sta dala pritrdilni ločeni mnenji.
Dr. Matej Accetto
predsednik
________________
1 Glej odločbo
Ustavnega sodišča št. Up-152/14 z dne 9. 2. 2017 (Uradni list RS,
št. 12/17, in OdlUS XXII, 16), 6. do 8. točka obrazložitve.
2 Za stališče, da je
načelo lex mitior varovano v okviru 7. člena EKČP, glej na primer
sodbo ESČP v zadevi Scoppola proti Italiji (št. 2.) z dne 17. 9.
2009 (103.–109. točka obrazložitve).
3 Odločba Ustavnega sodišča
št. Up-200/13 z dne 23. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 81/14), 7.
točka obrazložitve.
4 Glede na 1. točko
prvega odstavka 407. člena ZKP se v nepravi obnovi postopka spremeni
pravnomočna sodba, kadar je bilo v dveh ali več sodbah zoper istega obsojenca
pravnomočno izrečenih več kazni, pa niso bile uporabljene določbe o odmeri
enotne kazni za dejanja v steku.
5 Pritožnik je kot prvo
izvršil kaznivo dejanje ropa v času, ko je veljavni Kazenski zakonik (Uradni
list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994 – v nadaljevanju KZ) kot najvišjo
kazen določal kazen dvajsetih let zapora.
6 Glej sodbo ESČP v
zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, 7.–10. točka obrazložitve.
7 Prvi odstavek
55. člena KZ-1 določa, da če sodišče sodi obsojenca zaradi kaznivega
dejanja, ki ga je storil, preden je začel prestajati kazen po prejšnji obsodbi,
izreče za vsa kazniva dejanja enotno kazen po 53. členu KZ-1 in pri tem
upošteva, da je prej izrečena kazen že določena.
8 Določbe KZ-1, na
katere se sklicuje pritožnik, so se uporabljale v obdobju od 1. 11. 2008 do 14.
5. 2012, do sprejetja KZ-1B.
9 Vrhovno sodišče je v
18. točki obrazložitve izpodbijane sodbe št. I Ips 58203/2011 navedlo, da
glede na takrat ustaljeno sodno prakso, po kateri naj bi bilo za časovno
veljavnost kazenskega zakona odločilno, kdaj so stekli pogoji za nepravo obnovo
postopka, sodišča pri odločanju o nepravi obnovi niso obrazložila, zakaj so za
izrek enotne kazni uporabila določbe KZ-1, saj je v času odločanja Višjega
sodišča že veljal KZ-1B. Možno naj bi bilo, da so KZ-1 uporabila kot nov
kazenski zakon, ki je milejši, ali pa da so uporabila kazenski zakon, ki je
veljal v času pravnomočnosti zadnje obsodilne sodbe. Ne glede na navedeno je
Vrhovno sodišče ocenilo, da se mora glede na vsebino sodbe ESČP izreči o
določbah KZ-1.
10 Glej prvi odstavek
47. člena v zvezi z 48. členom KZ (v tem delu nespremenjena s KZ-A in
KZ-B) ter prvi odstavek 53. člena v zvezi s 55. členom KZ-1.
11 V novi 2. točki
drugega odstavka 53. člena KZ-1, ki je postala 3. točka, je bila s KZ-1B
beseda »dvajsetih« nadomeščena z besedo »tridesetih«, tako da se je pravilo po
novem glasilo: »Če je za kazniva dejanja v steku sodišče določilo kazen zapora,
mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne določene kazni, vendar ne sme
doseči seštevka posameznih kazni in ne preseči tridesetih let zapora.«
12 Poseben pomen ji
pripisuje tudi dosedanja ustaljena ustavnosodna presoja. Sodba v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji je za zdaj edina, v kateri je ESČP ugotovilo, da so organi
Republike Slovenije posamezniku kršili pravice iz 7. člena EKČP. Ustavno
sodišče v obravnavani zadevi prvič vsebinsko presoja, ali je v določbah KZ-1 o
izrekanju enotne kazni obsojencu nastala pravna praznina in ali so jo sodišča
zapolnjevala v neskladju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu. Ko je
pritožnik prvič vložil ustavno pritožbo, je Ustavno sodišče namreč v sklepu
št. Up-245/13 z dne 24. 4. 2013 odločalo samo o merilih za njen sprejem v
obravnavo iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter odločilo, da ustavne
pritožbe ne bo sprejelo v obravnavo.
13 Glej odločbe Ustavnega
sodišča št. Up-879/14 z dne 20. 4. 2015 (Uradni list RS, št. 30/15,
in OdlUS XXI, 13), 16. točka obrazložitve, št. U-I-73/09 z dne 2. 7.
2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 33), 15. točka
obrazložitve, in št. U-I-335/02 z dne 24. 3. 2005 (Uradni list RS,
št. 37/05, in OdlUS XIV, 16), 10. točka obrazložitve.
14 V nasprotju s
7. členom EKČP, ki med drugim določa: »Nihče ne sme biti obsojen za
katerokoli dejanje, izvršeno s storitvijo ali opustitvijo, ki ni bilo določeno
kot kaznivo dejanje po domačem ali po mednarodnem pravu v času, ko je bilo
storjeno.«
15 Glej P. Kunig in F.
Saliger v: I. von Münch in P. Kunig (ur.), Grundgesetz-Kommentar, 7.
neubearbeitete Aufl., Verlag C. H. Beck, München 2021, str. 994 in 995;
B. Pieroth v: B. Pieroth in H. D. Jarass, Grundgesetz Für die
Bundesrepublik Deutschland Kommentar, 11. Auflage, Verlag C. H. Beck, München
2011, str. 1034; C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, Grundlagen,
Der Afubau der Verbrechenslehre, Verlag C. H. Beck, München 2006,
str. 140; A. Eser, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, Verlag C.
H. Beck, München 2019, str. 7; G. Dannecker v: H. W. Laufhütte, R. Rissing-van
Saan, K. Tiedemann (ur.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Grosskommetar,
12., neu bearbeitete Auglage, De Gruyter Recht, Berlin 2007, str. 105; K. Kühl
Strafgesetzbuch Kommentar, 28., neu bearbeitete Auflage, Verlag C. H. Beck,
München 2014, str. 9; B. von Heintschel-
Heinegg, Strafgesetzbuch Kommentar, 3. Auflage, Verlag C. H. Beck, München
2018, str. 7; F. Höpfel, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. auflage, 59.
Lieferung, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2004, str. 7;
Y. Mayaud in C. Gayet, Code Pénal, Cent-Septieme Édition, Éditions Dalloz,
Paris 2009, str. 26–27; D. Dechenaud, Code Pénal 2020, Trente deuxieme édition,
LexisNexis, Paris 2019, str. 13; P. Novoselec, Opći dio kaznenog prava, Peto, izmijenjeno
izdanje, Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
Osijek, Osijek 2016, str. 49; M. Šepec in A. Erbežnik v: Miha Šepec (ur.),
Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2021, str. 70.
16 Glej sodbi ESČP v
zadevah Coëme in drugi proti Belgiji z dne 22. 6. 2000 (145. točka
obrazložitve) in Del Rio Prada proti Španiji z dne 21. 10. 2013 (80.
točka obrazložitve).
17 Ustavno sodišče je v
17. točki obrazložitve odločbe št. Up-879/14 med drugim zapisalo, da mora
biti za posameznika predvidljivo, kakšne posledice lahko ustvarja njegovo
voljno ravnanje.
18 Odločba Ustavnega
sodišča št. Up-200/13, 7. tč. obrazložitve.
19 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-200/13, 7. točka obrazložitve.
20 Izpodbijana sodba
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 27. točka obrazložitve.
21 Sodba ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji, 55.-56. točka obrazložitve.
22 Peti odstavek
46. člena KZ-1 je namreč določal, da se zapor izreka za cela leta in cele
mesece, do šestih mesecev pa tudi na cele dni.
23 Sodba ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji, 55. in 57. točka obrazložitve. Iz obrazložitve izvirnika
izhaja, da je ESČP uporabilo izraza »lacuna in the legislation« (55.
točka obrazložitve) in »legislative lacuna« (57. točka obrazložitve), ki
se lahko prevajata kot »pravna praznina«.
24 Izpodbijana sodba
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 23., 24., 27. in 28. točka
obrazložitve.
25 Primerjaj odločbi
Ustavnega sodišča št. U-I-17/94 z dne 13. 10. 1994 (Uradni list RS,
št. 74/94, in OdlUS III, 113) in št. U-I-78/99 z dne 29. 6. 2000
(Uradni list RS, št. 66/2000, in OdlUS IX, 181).
26 Vrhovno sodišče se
sklicuje na splošna izhodišča kaznovanja ter načeli enakosti in pravičnosti.
27 Glej odločbe Ustavnega
sodišča št. Up-879/14, št. Up-911/15 z dne 14. 9. 2017 (Uradni list
RS, št. 55/17, in OdlUS XXII, 26) in št. Up-531/17 z dne 17. 3. 2022.
28 Glej C. Roxin, nav.
delo, str. 141, B. Hecker v: A. Eser (ur.), Schönke/Schröder Strafgesetzbuch
Kommentar, Verlag C. H. Beck, München 2019, nav. delo, str. 25,
G. Dannecker, nav. delo, str. 144, F. Höpfel, nav. delo, str. 5, D. Dechenaud,
nav. delo, str. 12, P. Novoselec, nav. delo, str. 47 in 55, M. Šepec in A.
Erbežnik, nav. delo, str. 67.
29 Glej odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-67/94 z dne 21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96,
in OdlUS V, 31), št. U-I-183/96 z dne 16. 7. 1998 (Uradni list RS,
št. 56/98, in OdlUS VII, 146), št. U-I-213/98 z dne 16. 3. 2000
(Uradni list RS, št. 33/2000 in 39/2000 – popr., in OdlUS IX, 58) in
št. Up-332/98 z dne 18. 4. 2002 (Uradni list RS, št. 39/02, in OdlUS
XI, 117).
30 Po ustavnosodni
presoji je 28. člen Ustave usmerjen tudi k sodniku, ki kot razlagalec
določbam kazenskega zakona ne sme pripisati vsebine, ki bi pomenila kršitev
načela zakonitosti pri izrekanju kazni (glej odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-879/14, 18. točka obrazložitve).
31 V nemškem in
avstrijskem pravu govorimo na primer o omejenosti razlage z možnim jezikovnim
pomenom zakonskega besedila (nem. Wortlautgrenze), ustavnoskladno
razlago (nem. Verfassungskonforme Auslegung) in prepovedjo sodniške
samovolje (nem. Verbot Richterliche willkür), glej C. Roxin,
nav. delo, str. 175, B. Hecker, nav. delo, str. 19, 24 in 32, G. Dannecker,
nav. delo, str. 154, 172, 174 in 207–221, ter F. Höpfel, nav. delo, str. 5, v
francoskem pa na primer o zapovedi stroge oziroma restriktivne razlage kazenskega
zakona (fr. le loi pénale est d'interpretation stricte), glej Y. Mayaud
in C. Gayet, nav. delo, str. 28–29, in D. Dechenaud, nav. delo, str. 15–17.
32 Glej sodbe ESČP v
zadevah Del Rio Prada proti Španiji, Alimucaj proti Albaniji z
dne 7. 2. 2012, Dragatoniu in Militaru-Pidhorni proti Romuniji z dne 24.
5. 2007 in Žaja proti Hrvaški z dne 4. 10. 2016.
33 Glej odločbe Ustavnega
sodišča št. Up-879/14, 20. točka obrazložitve, št. Up-911/15, 6.
točka obrazložitve, in št. U-I-213/98, 21. in 25. točka obrazložitve.
34 Glej P. Kunig, nav.
delo, str. 959, 983 in 993, C. Roxin, nav. delo, str. 145–148, G.
Dannecker, nav. delo, str. 144.
35 Člen 7 EKČP namreč
uporablja izraz »law«, pravo, ki ni nujno le zakonsko pravo, glej sodbo
ESČP v zadevi Norman proti Združenemu kraljestvu z dne 6. 7. 2021, 62.
točka obrazložitve.
36 Glej na primer sodbe
ESČP v zadevah S. W. proti Združenemu kraljestvu z dne 22. 11. 1995, 91.
točka obrazložitve, Del Rio Prada proti Španiji, 46. točka obrazložitve,
in Koprivnikar proti Sloveniji, 35. točka obrazložitve.
37 Na splošno pa je
priznana uporaba analogije intra legem kot sklepanje po podobnosti
znotraj posameznega kazenskopravnega pravila, ob predpostavki, da za tako
sklepanje že samo pravilo vsebuje dovolj določna merila (M. Pavčnik,
Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 6., pregledana in dopolnjena
izdaja, GV Založba, Ljubljana 2020, str. 413).
38 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-879/14, zlasti 17. in 20. točko obrazložitve, ter sodbi
ESČP v zadevah Del Rio Prada proti Španiji ter Baskaya in Okcuoglu
proti Turčiji z dne 8. 7. 1999.
39 V nemškem in
avstrijskem pravnem prostoru na primer kot Analogieverbot, Verbot
richterliche Rechstfortbildung in Lückenschliessungsverbot, glej P. Kunig
in F. Saliger nav. delo, str. 987 in 988, C. Roxin, nav. delo, str. 141 in 157,
B. Hecker, nav. delo, str. 30–31, G. Dannecker, nav. delo,
str. 169–172, F. Höpfel, nav. delo, str. 12, v Franciji glej
Y. Mayaud in C. Gayet, nav. delo, str. 28, D. Dechenaud, nav. delo, str.
16–17, na Hrvaškem glej P. Novoselec, nav. delo, str. 53–55, v Sloveniji glej
M. Šepec in A. Erbežnik, nav. delo, str. 77–80.
40 Glej B. Hecker, nav.
delo, str. 36, G. Dannecker, nav. delo, str. 173–176.
41 Tudi razširjajoča
razlaga kazenskega zakona ni absolutno prepovedana, dokler se giblje znotraj
možnega besednega pomena, ki ga imajo jezikovni znaki zakona, nedopustna pa
postane, ko je ta pomen presežen in gre že za dopolnjevanje vsebine kazenskega
zakona (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-73/09, 17. točka
obrazložitve.
42 Glej M. Pavčnik, nav.
delo, str. 409–413, B. Hecker, nav. delo, str. 30–31, G. Dannecker, nav. delo,
str. 171–172, P. Novoselec, nav. delo, str. 53.
43 Za prepovedano uporabo
analogije ali razširjajoče razlage bi šlo torej zlasti v primerih, če bi predstavljali
podlago za ugotovitev kazenske odgovornosti ali strožje kaznovanje obdolženca.
P. Kunig in M. Kotzur, nav. delo, str. 921.
44 Glej sodbo ESČP v
zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, 46. točka obrazložitve in tam
navedeno prakso ESČP.
45 Glej K. Kühl, nav.
delo, str. 11, B. Pieroth, nav. delo, str. 1035, C. Roxin, nav. delo, stran
159, B. Hecker, nav. delo, str. 31–32, G. Dannecker, nav. delo, str. 188–190,
B. Von Heintschel-Heinegg, nav. delo, str. 10–11, F. Höpfel, nav. delo,
str. 23–24, Y. Mayaud in C. Gayet, nav. delo, str. 29, P. Novoselec, nav. delo,
str. 54–55.
46 Glej na primer odločbi
Ustavnega sodišča št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 (Uradni list RS,
št. 23/94, in OdlUS III, 33) in št. U-I-248/96 z dne 30. 9. 1998
(Uradni list RS, 76/98, in OdlUS VII, 176).
47 Glej B. Hecker, nav.
delo, str. 35, F. Höpfel, nav. delo, str. 26, B. von Heintschel-Heinegg, nav.
delo, str. 22, P. Novoselec, nav. delo, str. 69, M. Šepec in A. Erbežnik,
nav. delo, str. 92.
48 Glej odločbi Ustavnega
sodišča št. U-I-17/94 in št. U-I-78/99.
49 Prvi odstavek
48. člena KZ in prvi odstavek 55. člena KZ-1.
50 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-200/13, 7. točka obrazložitve.
51 V zvezi s pogojem
obstoja ustavnopravnih razlogov za zapolnitev pravne praznine glej odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-48/06 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 69/06,
in OdlUS XV, 57) in sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-303/09, Up-1473/09 z
dne 23. 6. 2011, št. U-I-129/15 z dne 11. 2. 2016 in št. U-I-779/21 z
dne 7. 4. 2022. V obravnavani zadevi je razlog za zapolnjevanje praznine v tem,
da izrekanje kazni še ni končano, dokler ni obsojencu za več kaznivih dejanj
izrečena enotna kazen (odločba Ustavnega sodišča št. Up-200/13).
52 Navedena prepoved je
kršena zlasti, kadar bi uporaba razširjajoče razlage ali analogije utemeljevala
kaznivost ali strožje kaznovanje storilca.
53 lej drugi in tretji
odstavek 53. člena KZ-1 iz leta 2008, iz katerih izhaja, da zakon, ko je
šlo za kazen zapora, ni poznal kumulacije posameznih kazni.
54 Prva alineja prvega odstavka
in peti odstavek 407. člena ZKP.
55 Glej B. Hecker, nav. delo,
str. 31–32, G. Dannecker, nav. delo, str. 188–190, P. Novoselec, nav. delo,
str. 54–55.
56 Izpodbijana sodba
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 21. točka obrazložitve.
57 Iz 57. točke
obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Koprivnikar proti Sloveniji izhaja, da
naj bi bilo mogoče te določbe uporabiti ali brez upoštevanja spodnje meje, po
kateri je morala enotna kazen presegati vsako posamezno kazen, ali pa brez
upoštevanja zgornje meje, po kateri enotna kazen zapora ni smela preseči
najvišje kazni zapora dvajsetih let, iz česar naj bi izhajalo, da naj bi bila
prva možnost za pritožnika ugodnejša, najpomembnejše pa naj bi bilo, da bi bila
skladna z najvišjo dovoljeno enotno kaznijo, izrecno določeno v zakonu, s čimer
bi se tudi izognili zapolnjevanju pravne praznine z razširjeno razlago.
58 Spodnja omejitev
enotne kazni je določena s pravilom, da mora biti ta večja od vsake posamezne
kazni, zgornja omejitev enotne kazni pa s kumulativnim pravilom, da ta ne sme
doseči seštevka posameznih kazni in ne preseči dvajsetih let zapora.
59 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-108/04 z dne 8. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 85/05, in
OdlUS XIV, 98), 6. točka obrazložitve.
60 Tudi taka razširjajoča
razlaga kazenskega zakona bi bila v primerjavi s položajem, v katerem bi moral
obsojenec prestajati vsako posamezno zaporno kazen posebej, slednjemu v korist.
61 V prvem odstavku
46. člena KZ-1 je določen zakonski maksimum kazni. V pritožnikovem primeru
ne pride v poštev izjema iz drugega odstavka navedenega člena, dosmrtni zapor.
62 Glej izpodbijano sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 15. in 26. točka obrazložitve.
63 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-879/14.
64 Glej izpodbijano sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 21. točka obrazložitve.
65 Nobeno od pravil za
odmero enotne kazni, niti pravilo iz 2. točke drugega odstavka 53. člena
KZ-1, ni predvidevalo izreka nižje enotne kazni od najvišje posamezne zaporne
kazni, ki jo sodišče pri tem upošteva. Pri uporabi navedenega pravila sodišče
kazen najprej odmeri po pravilu o asperaciji, kar pomeni, da določi njeno
višino tako, da je višja od vsake posamezne upoštevane kazni in nižja od
seštevka teh kazni, šele v naslednjem koraku pa, če je treba, torej če po
navedenem postopku odmerjena enotna kazen presega dvajset let zapora, sodišče
uporabi tudi omejitev enotne kazni na dvajset let zapora in izreče takšno
enotno kazen. Navedena omejitev zato ne učinkuje kot pravilo o odpustu oziroma
omilitvi posameznih upoštevanih kazni. Podobno omejitev je za nizke zaporne
kazni vsebovalo pravilo iz 3. točke drugega odstavka 53. člena KZ-1.
66 Glej drugi in tretji
odstavek 49. člena KZ-1.
67 Obravnavana zadeva se
v tem pomembno razlikuje od primera, ki ga je ESČP obravnavalo v zadevi Del
Rio Prada proti Španiji. Čeprav je v navedenem primeru pritožnica zahtevala
znižanje izrečene kazni trideset let zapora v primerljivem obsegu, kot je
zahteval tudi pritožnik v obravnavani zadevi, je njeno pričakovanje, da ji bo
kazen znižana, temeljilo na dolgoletni ustaljeni praksi španskih sodišč glede
uporabe določbe, po kateri se obsojenca, ki prestaja zaporno kazen, nagradi za
opravljanje dela v zaporu tako, da se mu zaporna kazen znižuje za en dan za
vsaka opravljena dva dneva dela, torej zaradi rehabilitacijskega učinka dela,
in ne zaradi storitve novih kaznivih dejanj.
68 Glej tudi odklonilno
ločeno mnenje, ki ga je podal sodnik András Sajó k sodbi ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji (razumna razlaga veljavnega zakona).
69 Glej tudi Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B) s katerim je
zakonodajalec odpravil pravno praznino (EVA 2010-2011-0006,
št. 00720-8/2011/6 z dne 2. 6. 2011, komentar 30. člena, ki spreminja
in dopolnjuje 53. člen KZ-1, str. 94).
70 Tudi Ultima-ratio-Prinzip
(G. Dannecker, nav. delo, str. 2–3, F. Höpfel, nav. delo, str. 25) ali le
principe de nécessité des peines (Y. Mayaud in C. Gayet, nav. delo, str.
13, 14 in 22, ter D. Dechenaud, nav. delo, str. 120).
71 P. Kunig in F.
Saliger, nav. delo, str. 984.
72 V nasprotju z uporabo
pravila o absorpciji bi bil obsojenec v primeru storitve novega kaznivega
dejanja v vsakem primeru v boljšem položaju.
73 Tudi 45.a člen KZ-1
(namen kaznovanja) določa, da s kaznovanjem po določbah tega zakonika država
varuje temeljne vrednote in načela pravnega reda, vzpostavlja zavedanje
storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj,
predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca
kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna
vključitev v skupno družbeno okolje (glej Zakon o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 27/17 – KZ-1E).
74 Na primer tudi pravice
do varnosti iz 34. člena Ustave, glej odločbi Ustavnega sodišča
št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS
V, 40) in št. U-I-462/18 z dne 3. 6. 2021 (Uradni list RS,
št. 105/21, in OdlUS XXVI, 21).
75 Komentatorji EKČP pravico
do življenja opredeljujejo kot najpomembnejšo človekovo pravico oziroma »the
most basic human right of all«. Glej D. Harris, M. O'Boyle,
C. Warbrick, Law on the European Convention on Human Rights, 4th
Edition, Oxford University Press, Oxford 2018, str. 205.
76 Glej sodbo ESČP v
zadevi L. C. B. proti Združenemu kraljestvu z dne 9. 6. 1998, 36. točka
obrazložitve.
77 Glej sodbo ESČP v
zadevi Osman proti Združenemu kraljestvu z dne 28. 10. 1998, 18. točka
obrazložitve.
78 Pritožnik je bil 24.
3. 2015 obsojen za še en umor, storjen neznanega dne med 30. 6. in 15. 9. 2002.
Zanj je bil obsojen na tridesetletno zaporno kazen. Izrečena mu je bila nova
enotna kazen zapora tridesetih let, ki vključuje prejšnjo enotno kazen,
izrečeno s sodbo z dne 13. 1. 2012, štirimesečno zaporno kazen, ki mu je bila
medtem izrečena za še eno storjeno kaznivo dejanje, in kazen zapora tridesetih
let, izrečeno s sodbo z dne 24. 3. 2015. Glej sodbo ESČP v zadevi Koprivnikar
proti Sloveniji, 19. točka obrazložitve.
79 Metodologija, po
kateri morajo slovenska sodišča zapolnjevati pravne praznine, izvira iz drugega
odstavka 3. člena ZS, ki določa, da če se civilnopravna zadeva ne da
rešiti na temelju veljavnih predpisov, sodnik upošteva predpise, ki urejajo
podobne primere; če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva, pa odloči v
skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi in pri tem ravna v skladu s
pravnim izročilom in utrjenimi spoznanji pravne vede.
80 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. Up-152/14, 9. točka obrazložitve.
81 Člen 37 KZ oziroma
46. člen KZ-1 sta določala navedeni splošni maksimum kazni, hkrati pa niso
bili izpolnjeni pogoji za izrek kazni dosmrtnega zapora po določbah KZ-1.
82 Glede na sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 68/98 z dne 9. 4. 1998 in kasnejši sodbi
Višjega sodišča v Ljubljani št. VI Kp 15242/2018 z dne 6. 2. 2019 in
št. II Kp 31236/2018 z dne 7. 6. 2021 se sodišča, če ne morejo izreči
enotne zaporne kazni po pravilu o asperaciji, ker so vezana s pravilom, da se
kazen zapora izreka na cele mesece, odločijo za uporabo pravila o absorpciji.
83 Sklepi Ustavnega
sodišča št. Up-186/09 z dne 27. 5. 2010, št. Up-548/09 z dne 27. 5.
2010, št. Up-330/09 z dne 27. 5. 2010 in št. Up-474/09 z dne 27. 5.
2010.
84 Odbor ministrov je na
podlagi 10. člena Statuta Sveta Evrope eden izmed dveh organov Sveta
Evrope (Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope, Uradni list RS,
št. 23/93).
85 Resolution CM/ResDH
(2020) 136, Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Koprivnikar against Slovenia, Adopted by the Committee of Ministers on 1 July
2020 at the 1380th meeting of the Ministers’ Deputies.
86 Glej odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-223/09, Up-140/02 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS,
št. 37/11, in OdlUS XIX, 21) ter sodbi ESČP v zadevah Moreira Ferreira
proti Portugalski (št. 2) in Guðmundur Andri Ástráðsson proti
Islandiji z dne 1. 12. 2020.
87 Glej sodbi ESČP v
zadevah Ilgar Mammadov proti Azerbajdžanu z dne 29. 5. 2019 in
Papamichalopoulos in drugi proti Grčiji z dne 31. 10. 1995.
88 Glej sodbo ESČP v
zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, 56.–59. točka obrazložitve.
89 Glej sodbi ESČP v
zadevah Del Rio Prada proti Španiji, 138. točka obrazložitve, in Scoppola
proti Italiji (št. 2), 154. točka obrazložitve.
90 Glej sodbo ESČP v
zadevi Bochan proti Ukrajini (št. 2) z dne 5. 2. 2015.
91 Glej sodbo ESČP v
zadevi Koprivnikar proti Sloveniji, 56. točka obrazložitve.
92 Glej izpodbijano sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 58203/2011, 15. točka obrazložitve.
93 Glej tudi A.
Nußberger, Subsidiarity in the Control of Decisions Based on Proportionality:
An Analysis of the Basis of the Implementation of ECtHR Judgments into German
Law, v: A. Seibert-
Fohr in M. E. Villiger, Judgments of the European Court of Human rights -
Effects and Implementation, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2014,
str. 165–185.
94 Sklep Ustavnega
sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 29/97, in
OdlUS VI, 60) in odločba Ustavnega sodišča št. U-I-27/92 z dne 9. 7. 1992
(Uradni list RS, št. 38/92 in 50/92 – popr., ter OdlUS I, 50).
95 Odločba Ustavnega sodišča
št. Up-46/99 z dne 18. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 5/03, in
OdlUS XI, 290).